Войти
Образовательный портал. Образование
  • Чему равен 1 год на меркурии
  • Кто такой Николай Пейчев?
  • Томас андерс - биография, фото, личная жизнь солиста дуэта "модерн токинг" Синглы Томаса Андерса
  • Что показывает коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами Обеспеченность обязательств финансовыми активами в бюджетном учреждении
  • Как приготовить классические вареники с творогом
  • Как сделать тесто для яблочной шарлотки Как приготовить шарлотку с яблоками песочное тесто
  • Существуют ли натуральные обязательства в России? И есть ли смысл в их существовании

      Существуют ли натуральные обязательства в России? И есть ли смысл в их существовании

    Обязательственное право отличается от вещного тем, что обладатель вещного права удовлетворяет свои действия за счет собственных действий, а обладатель обязательственных прав за счет третьих лиц.

    Обязательство – отношение, в силу которого одно лицо обязано было осуществить какие-либо действия, в пользу другого лица.

    Группа действий: 1)действия, предполагающие перенос права собственности; 2) личная деятельность (оказание каких-либо услуг, выполнение каких-либо работ).

    Элементы обязательства: стороны обязательства, содержание обязательства, предмет обязательства, срок обязательства, основания возникновения.

    1) Стороны обязательства: должник и кредитор. 2) содержание: права и обязанности сторон: право кредитора – право требования; обязанность должника – долг.

    Зачастую в обязательстве 1 должник и 1 кредитор, но может быть много. Это множественность лиц. Несколько кредиторов и 1 должник – активная множественность. 1 кредитор и несколько должников – пассивная множественность. Много и тех и тех – смешанная множественность. Также, множественность бывает: долевая – множественность обязательств; солидарная (установлена законом или договором). При солидарной множественности на стороне кредитора, каждый из кредиторов вправе требовать исполнения от должника в полном объеме. При этом должник, уплатив одному кредитору, освобождался перед другими кредиторами.

    При солидарной множественности на стороне должника кредитор имел право требовать выплаты всей суммы от одного должника. Уплата долга одним должником прекращала обязательство от других. Это классическая солидарная множественность на стороне должника.

    Накопительная солидарная множественность – выплата одним должником НЕ погашала обязательств других.

    В тех случаях, когда должник добровольно не исполняет лежащей на нем обязанности, кредитору дается средство принудительного осуществления своего права требования. Таким средством принуждения должника к удовлетворению кредитора по обязательству являлся иск и принудительное взыскание. В этом заключается санкция обязательства.

    Обязательства, не пользующиеся исковой защитой, но имеющие все же юридическое значение, называются натуральными.

    Примером натурального обязательства может служить денежный заем, совершенный подвластным сыном без согласия домовладыки.

    Правовые последствия натуральных обязательств были не всегда одинаковы. Но одно юридическое последствие всегда имело место: именно платеж по натуральному обязательству признавался действительным, и обратное истребование уплаченного не допускалось, хотя бы платеж был произведен при незнании того, что иска кредитор не имеет. Это доказывает, что за натуральным обязательством признавалось юридическое значение; ибо когда кто-нибудь по ошибке платил по несуществующему обязательству, уплаченное можно было истребовать обратно.

    Основания прекращения обязательства (помимо исполнения)

    1) Новация (обновление) – договор, которым существующее обязательство погашалось путем установления вместо него нового обязательства. Для того, чтобы новация произвела погашающее (в отношение прежнего обязательства) действие, было необходимо, чтобы новое обязательство устанавливалось именно с таким намерением и чтобы в нем был какой-нибудь новый элемент по сравнению с первоначальным обязательством, например: новое обязательство изменяло основание (долг из купли-продажи превращался в земельное обязательство), содержание (обязательство предоставить вещь заменялось обязательством уплатить денежную сумму), и т. д.

    2) Зачет. Обязательство могло прекратиться посредством зачета его за встречное требование. Погашение взаимных обязательств посредством их зачета происходило в том размере, в каком одно требование совпадает с другим (если А должен В 500, а В должен А 800, то в результате зачета первое обязательство прекращается, а второе обязательство остается в сумме 300р). Условия зачета: зачету подлежали лишь встречные требования (кредитор – по одному требованию, должник – по другому, и обратно); действительные; однородные (деньги на деньги, вино на вино); зрелые (в смысле наступления срока погашения).

    Нельзя было требовать зачета, если основное требование направлено на возврат того, что должник незаконно присвоил себе, на возврат отданного на сохранение, на взыскание алиментов.

    Еще по теме 56. Понятие об обязательстве. Натуральные обязательства.:

    1. 1. Понятие обязательства и его отличие от иных правоотношений
    2. §4. Обязательства в зарубежном торговом праве (общие положения)
    3. 1.1. Правовые основы алиментных обязательств: история и современность
    4. 33. Понятие, сущность и значение обязательства. Содержание обязательства. Основание возникновения и виды обязательств.

    В римском праве выделение obligationes naturales можно объяснить возможность обеспечения, новации (а это ius civile) и зачета (compensacio).

    Циммерманн пишет, что sensu stricto, натуральные обязательства - никакие не обязательства, поскольку не имеют исковой силы (в римском праве - это в основном сделки подвластных: женщин и детей). С другой стороны, имеем дело с действительным обязательством, поскольку нельзя истребовать исполнение обратно (основание есть) и можно новацию, зачет и обеспечить (p. 7 The Law of Obligations Roman Foundations of the Civilian Tradition).

    Как обстоят дела сейчас?

    В Германии натуральное обязательство перестали выделять как таковое. В большинстве случаев, это те же игры, пари или обещание заплатить брачному посреднику. Пропуск давности, согласно некоторым комментаторам, натуральным обязательством считать нельзя (Циммерманн - там же).

    Другой пример из Германии - проституция. Договор об оказании соответствующих услуг может порождать одновременно "натуральное" обязательства в пользу клиента (потребовать исполнения или убытки нельзя) и нормальное обязательство по оплате услуг (защищаться можно в суде), что объясняется защитой проституток и законностью их деятельности. В английском праве, аналогичный договор не дает иска ни одной стороне - unenforceable , но договор действительный.

    В различия unenforceable и voidable (ср. оспоримость) не углублялся, но разница не так очевидна. В (англо)-американском праве unenforceable контракты, которые не отвечают требованиям Statute of frauds (письменная форма и т.д. для отдельных контрактов), но значение придется существованию контракта и unenforceable - следствие отступлений от формы, нежели качество обязательства (ср. ст. 162 ГК РФ - недействительность, либо лишение права ссылаться на свидетелей).

    В ГК Нидерландов натуральным обязательствам (игры, пари, давность, и т.д.) посвящен целый раздел в 6 книге, где дается определение такого обязательства и два случая, когда обязательство признается натуральным:

    а.) закон или сделка (!) считает его таковым;

    б) это моральное обязательство, не признается правом, но признается обществом.

    Натуральное обязательство поддается новации в ненатуральное, к нему применяются правила о ненатуральных обязательствах (исключая средства защиты), исполнение не рассматривается как дар (Contract law in the Netherlands - Arthur s. Hartkamp).

    По смыслу ГК РФ под "натуральное обязательство" принято подводить (в основном) обязательства из сделок игр, пари и обязательства, по которым пропущена давность для предъявления иска.

    Спорный вопрос - является ли натуральным обязательство, если пропущена давность, т.е. здесь обязательство становится натуральным, а не является им, что не соответствует как минимум правилам деления рода на вид. Зачет по задавненным требованиям нельзя. Обеспечение равно признание долга, или нет?

    Разве только пропуск исковой порождает натуральное обьязательство после решения суда, поскольку оно новировалось в процессе (отпало обеспечение и так далее, меняется causa obligationes), но это так себе аругмент. Тем более, остается вопрос, зачем называть такое обязательство после судебного решения натуральным?

    Мораль и т.д. не порождает обязательства, т.е. можно в целом говорить о недействительности (несуществовании правовой связи). А недействительность влечет невозможность новации (она каузальна), обеспечения (акцессорность), зачета и т.д., но истребовать исполнение обратно нельзя по ст. 1109 ГК. Только представьте, какое решение примет суд, если девушка обещала парню сходить в кино, и обеспечила это обещание поручительством своей красивой подружки (или залогом). Хотя в судах бывает всякое.

    Сделки пари попадают под обязательства, которые закон не поощряет, но обязательство в правовом смысле существует. Но ст.1062 ГК об алеоторных сделках, которые оборот не обслуживают. Т.е. аргумент к их правому характеру тоже слаб. Тем более, сомневаюсь, что кто-либо обеспечивает сделки с букмекерами.

    Есть ли еще примеры натуральных обязательств в российском правопорядке, о которых есть смысл говорить в смысле их "особенного" положения в законе?


    Со времен римского частного права известны обязательства, главным образом договорные, не пользовавшиеся принудительной защитой, но имевшие определенное юридическое (гражданско-правовое) значение . В частности, добровольно произведенное должником исполнение по такому обязательству (например, денежный платеж) не могло быть истребовано им обратно в качестве неосновательного обогащения и поступало в собственность кредитора по принципу pacta sunt servanda , т.е. неформальные соглашения (пакты) должны соблюдаться, хотя и не под страхом судебного принуждения.

    Такого рода обязательства известны и отечественному гражданскому праву <1>. Натуральные (неисковые) обязательства представляют собой возникшие из договоров юридически действительные обязательственные отношения, требования по которым в силу прямого указания гражданского закона не могут быть осуществлены в судебном (исковом, т.е. принудительном) порядке, но добровольное исполнение по которым не является неосновательным обогащением .

    Кроме того, они способны к новации в "исковое" обязательство (ст. 414 ГК), а некоторые из них могут даже предъявляться к зачету против требований, обеспеченных исковой защитой, и сами обеспечиваться поручительством или залогом.

    Названные, по выражению Д.Д. Гримма, "неполные обязательства" <1> являются, таким образом, признаваемыми законом гражданско-правовыми обязательствами, рассчитанными на добровольное исполнение их должниками своих обязанностей. Этим они принципиально отличаются от отношений, связанных с совершением недействительных, в том числе противозаконных, сделок, которые порождают лишь последствия, связанные с недействительностью сделки, лежащей в их основе (п. 1 ст. 167 ГК).

    Более того, натуральные (неисковые) обязательства возникают из договоров, прямо названных в законе (например, из заключения сделок игр и пари) и этим отличающихся от договоров, не поименованных в ГК (или ином федеральном законе) <1>. Последние при наличии условий, предусмотренных п. 1 ст. 8 ГК, не только признаются законом, но и пользуются исковой (судебной) защитой.

    Несмотря на обилие таких "непоименованных договоров", особенно с участием коммерческих организаций (от договоров о проведении маркетинговых исследований или оказания рекламных услуг либо упоминаемых в законодательстве о рынке ценных бумаг депозитарных договоров и договоров о ведении реестра владельцев ценных бумаг до договоров о централизованной охране имущества органами вневедомственной охраны МВД), их кажущееся разнообразие, как правило, сводится либо к разновидностям известных договоров (в значительной части - договоров возмездного оказания услуг), либо к различным видам смешанных договоров и редко связано с наличием новых видов договоров, действительно оставшихся без необходимого внимания законодателя.

    Выделение натуральных обязательств связано с их противопоставлением всем остальным обязательствам, снабженным исковой защитой. Поэтому рассматриваемые обязательства по своей юридической природе не составляют особой подгруппы обязательств, возникающих из договоров или односторонних сделок, поскольку их обособление связано не с особым характером оснований их возникновения или их содержания, а с отсутствием их принудительной (исковой) защиты <1>. Вместе с тем именно по этому основанию законодатель выделяет некоторые из натуральных обязательств, а именно обязательства, возникающие из проведения игр и пари, в особый раздел (гл. 58 ГК), хотя по своей гражданско-правовой природе они относятся к договорным обязательствам.

    К натуральным обязательствам действующее законодательство прежде всего относит договорные обязательства, возникающие в связи с проведением игр и пари, а также обязательственные требования, по которым кредитором пропущена исковая давность, поскольку произведенное по ним должником добровольно исполнение не может быть истребовано обратно (ст. 206 и подп. 2 ст. 1109 ГК).

    В последнем случае речь может идти о любых гражданско-правовых обязательствах, на которые распространяется действие исковой давности (ст. 208 ГК). Разумеется, поскольку применение исковой давности судом, согласно п. 2 ст. 199 ГК, зависит от заявления стороны спора, превращение какого-либо требования в "задавненное" в решающей мере зависит от контрагента в обязательстве, т.е. носит субъективный , а не объективный характер <1>.

    Правовой режим, аналогичный, но не тождественный "задавненному" имуществу, в соответствии с п. 4 ст. 1109 ГК приобретает также имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства (т.е. полученное в результате правовой ошибки) либо в целях благотворительности (в частности, во исполнение какого-либо морального, а не юридического долга) <1>. Оно также не может быть истребовано предоставившим его лицом, ибо не рассматривается законом в качестве неосновательного обогащения, хотя и какие-либо гражданско-правовые основания его приобретения, строго говоря, тоже отсутствуют. Однако по поводу такого имущества не возникает никаких, в том числе натуральных, гражданско-правовых обязательств.

    § 1. Понятие и виды натуральных обязательств. – .

    § 1. Понятие и виды натуральных обязательств

    1. Понятие натуральных обязательств

    Со времен римского частного права известны обязательства, главным образом договорные, не пользовавшиеся принудительной защитой, но имевшие определенное юридическое (гражданско-правовое) значение . В частности, добровольно произведенное должником исполнение по такому обязательству (например, денежный платеж) не могло быть истребовано им обратно в качестве неосновательного обогащения и поступало в собственность кредитора по принципуpacta sunt servanda , т.е. неформальные соглашения (пакты) должны соблюдаться, хотя и не под страхом судебного принуждения.

    Такого рода обязательства известны и отечественному гражданскому праву1 . Натуральные (неисковые) обязательства представляют

    собой возникшие из договоров юридически действительные обязатель-

    ственные отношения, требования по которым в силу прямого указания гражданского закона не могут быть осуществлены в судебном (исковом, т.е. принудительном) порядке, но добровольное исполнение по которым

    не является неосновательным обогащением.

    Кроме того, они способны к новации в «исковое» обязательство (ст. 414 ГК), а некоторые из них могут даже предъявляться к зачету против требований, обеспеченных исковой защитой, и сами обеспечиваться поручительством или залогом.

    Названные, по выражению Д.Д. Гримма, «неполные обязательства»2 являются, таким образом, признаваемыми законом гражданско-

    1 См. § 2 гл. 29 настоящего тома учебника.

    2 Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 323.

    Глава 54. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите

    которым кредитором пропущена исковая давность, поскольку произведенное по ним должником добровольно исполнение не может быть истребовано обратно (ст. 206 и подп. 2 ст. 1109 ГК).

    В последнем случае речь может идти о любых гражданско-право- вых обязательствах, на которые распространяется действие исковой давности (ст. 208 ГК). Разумеется, поскольку применение исковой давности судом, согласно п. 2 ст. 199 ГК, зависит от заявления стороны спора, превращение какого-либо требования в «задавненное» в решающей мере зависит от контрагента в обязательстве, т.е. носитсубъективный , а не объективный характер1 .

    Правовой режим, аналогичный, но не тождественный «задавненному» имуществу, в соответствии с п. 4 ст. 1109 ГК приобретает также имущество, предоставленное во исполнение несуществующего обязательства (т.е. полученное в результате правовой ошибки) либо в целях благотворительности (в частности, во исполнение какого-либо морального, а не юридического долга)2 . Оно также не может быть истребовано предоставившим его лицом, ибо не рассматривается законом

    в качестве неосновательного обогащения, хотя и какие-либо граждан- ско-правовые основания его приобретения, строго говоря, тоже отсутствуют. Однако по поводу такого имущества не возникает и никаких,

    в том числе натуральных, гражданско-правовых обязательств.

    § 2. Обязательства из проведения игр и пари

    1. Понятие и особенности обязательств

    из проведения игр и пари

    Законодательство традиционно негативно относится к играм и пари, подвергая их различным ограничениям и отказывая их участникам в принудительной правовой защите их интересов3 . Действующее российское законодательство также по общему правилу не связывает воз-

    1 Подробнее об исковой давности см. § 2 гл. 12 т. I настоящего учебника.

    2 Подробнее о гражданско-правовом режиме такого имущества см. § 2 гл. 57 настоящего тома учебника. Следует отметить, что сами по себе моральные требования, разумеется, не могут стать основаниями возникновения правоотношений, в том числе натуральных обязательств. В данном случае речь идет об акте благотворительности, известное гражданско-правовое значение которого признает непосредственно закон.

    3 См.:Брагинский М.И. Проведение игр и пари (гл. 59) // Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. С. 575–576.

    § 2. Обязательства из проведения игр и пари

    никновение гражданских прав и обязанностей с участием в играх и пари, отказывая в судебной защите соответствующих требований (ст. 1062 ГК). Лишь в случаях, прямо предусмотренных правилами гл. 58 ГК, игры и пари считаются действительными сделками.

    Под игрой следует понимать правоотношение, в силу которого «призвавший» организует и проводит розыгрыш призового фонда между «отозвавшимися», из чьих рисковых взносов складывается вышеназванный

    призовой фонд.

    Отличие игры от публичного конкурса принципиально, хотя в обоих случаях присутствует элемент состязательности. В игре награда формируется за счет средств самих «отозвавшихся». Таким образом, «призвавший» организатор игры фактически выступает в роли арбитра и казначея, поскольку игра идет не между «призвавшим» и «отозвавшимися», а исключительно между последними, которые рискуют своими взносами (оформляемыми как плата за право принять участие в игре) в надежде на выигрыш при стечении случайных обстоятельств.

    Пари является разновидностью игры, в которой наступление случайных выигрышных обстоятельств прогнозируется самими «отозвавши-

    мися», но в сфере вопросов, заданных «призвавшим» лицом.

    Пари в виде «конфликта прогнозов» также фактически представляет собой спор не между «призвавшим» и «отозвавшимися», а лишь между последними. «Призвавший» принимает ставки, варианты прогнозов и подводит итоги. Проведение игр (пари) практически всегда (за исключением так называемых благотворительных лотерей) является предпринимательской деятельностью для «призвавшего», прибыль которого складывается из разницы между суммой рисковых взносов «отозвавшихся» и суммой, которую составляют призовой фонд и издержки на организацию и проведение игры.

    Деятельность по организации игр считается лицензионной . Кроме Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований все прочие лица могут выступать в качестве организаторов игр и пари только на основании лицензии, полученной от уполномоченного государственного или муниципального органа. Детальная регламентация вопросов лицензирования деятельности по проведению игр, а также правил организации игр осуществляется на уровне подзаконных нормативных актов. Однако ввиду широкого распространения всевозможных игр и пари, которые в случае конфликтных ситуаций чреваты социальным напряжением, основополагающие принципы проведения игр установлены нормами ГК.

    § 2. Обязательства из проведения игр и пари

    ка выплаты (участник вправе требовать не только выплаты выигрыша, но и возмещения убытков , причиненных нарушением договора) (п. 5 ст. 1063 ГК);

    в) в случае отказа организатора игр от их проведения в установленный срок (отмена или перенос) (абз. 2 п. 3 ст. 1063 ГК).

    В последнем случае каждый из участников вправе требовать от организатора игры только возмещения понесенного им реального ущерба .

    3. Юридическая природа «сделок на разность»

    В современном предпринимательском обороте известное распространение получили «сделки на разность» , оформляемые в виде либо разновидности заключаемых на бирже срочных («фьючерсных») контрактов, либо заключаемых также и вне биржи (обычно с участием банков или других кредитных организаций) «расчетных форвардных контрактов». Такие сделки не предполагают реальный товарообмен в форме купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, а заключаются в расчете на получение одной из сторон разницы между ценой сделки и фактической (рыночной) стоимостью товара в момент ее предполагаемого в будущем исполнения.

    По своей природе эти сделки являются не чем иным, как пари , и в этом качестве традиционно не пользовались гражданско-право- вой защитой1 . Однако по мере развития финансового рынка законодательство, прежде всего торговое (предпринимательское), смягчает свое отношение к данным сделкам, признавая юридическую силу за некоторыми из них, прежде всего за совершаемымина биржах .

    Российское гражданское законодательство длительное время прямо не регулировало такие отношения, создавая тем самым возможность для недобросовестных участников предпринимательского оборота отказываться от исполнения заключенных ими сделок такого рода со ссылкой на их «алеаторный характер»2 . Арбитражные суды также отказывали в принудительной защите соответствующих требований, хотя сами по себе лежащие в основе таких требований сделки не вызывали сомнений в своей действительности (законности), а получен-

    1 О противоречивом развитии законодательства по этому вопросу см.:Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II. М., 2003 (серия «Классика российской цивилистики»). С. 499–505.

    2 Подробнее об этих сделках см.:Губин Е.П., Шерстобитов А.Е. Расчетный форвардный контракт: теория и практика // Законодательство. 1998. № 10;Суханов Е.А. О судебной защите форвардных контрактов // Законодательство. 1998. № 11;Иванова Е.В. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка. М., 2005.

    Глава 54. Обязательства из договоров, не подлежащие судебной защите

    ное по ним исполнение не считалось неосновательным обогащением. Иначе говоря, речь шла о типичных натуральных обязательствах , вызванных алеаторным характером порождавших их сделок.

    Однако впоследствии такие сделки были признаны сначала законодательством о ценных бумагах (в отношении сделок, заключаемых на фондовых биржах) и налоговым законодательством1 , а затем и общей нормой п. 2 ст. 1062 ГК2 . В настоящее время рассматриваемые сделки прямо выведены законодателем из-под действия гл. 58 ГК, т.е. не считаются более разновидностями игр и пари (хотя они, безусловно, сохранили свой алеаторный характер).

    Вместе с тем вытекающие из них требования подлежат судебной защите лишь в том случае, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций, лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг либо лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже. Иначе говоря, речь идет только о сделках, заключенных на биржах и иных организованных финансовых рынках . Требования, связанные с участием в таких сделках граждан, подлежат судебной защите только при условии их заключения на бирже. В иных же случаях обязательства, порождаемые такими сделками, по-прежнему следует рассматривать в качественатуральных .

    Д ополнительная литература

    Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву //Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. I. М., 2002 (гл. II).

    Белов В.А. Игры и пари как институты гражданского права // Законодательство. 1999. № 9, 10.

    1 См. абз. 2 п. 1 ст. 13 Закона о рынке ценных бумаг (в редакции Федерального закона от 28 декабря 2002 г. № 185-ФЗ. – СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. II). Ст. 5141) и п. 1 ст. 301 Налогового кодекса.

    2 См.: Федеральный закон от 26 января 2007 г. № 5-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 558. Поручение федеральному законодателю на этот счет было прямо сформулировано в п. 4 констатирующей части Определения Конституционного Суда РФ от 16 де-

    кабря 2002 г. № 282-О «О прекращении производства по делу о проверке конституционности статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой коммерческого акционерного банка «Банк Сосьете Женераль Восток»» // Вестник КС РФ. 2003. № 1.

    § 2. Обязательства из проведения игр и пари

    Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая: В 2 т. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари. М., 2006.

    Синайский В.И. Русское гражданское право (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2002.

    ЩенниковаЛ.В .НатуральныеобязательствавгражданскомправеРоссийской Федерации: истоки, современное состояние и перспективы развития // Законодательство. 2007. № 11.

    Р азделXVI. В недоговорные(правоохранительные) обязательства

    . – § 2. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. – § 3. Основание и условия деликтной ответственности. – § 4. Обязательства, возникающие в связи с предупреждением причинения вреда. – § 5. Субъекты, объект и содержание деликтного обязательства.

    § 1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств

    1. Основные признаки внедоговорных обязательств

    и их отличие от договорных обязательств

    Деление обязательств на договорные и внедоговорные проводится по признаку оснований их возникновения: первые возникают главным образом из договоров, т.е. по соглашению сторон, а вторые – из оснований, предусмотренных законом. Существующие между ними различия определяют их самостоятельное значение и место в системе обязательственного права.

    Во-первых, внедоговорные обязательства отличаются от договорных

    по характеру имущественных отношений, лежащих в их основе. Для договорных обязательств характерно то, что они оформляют нормальный имущественный оборот, т.е. отношения, основанные на соглашении участников, на их свободном волеизъявлении, влекущем возникновение прав и обязанностей 1 . В отличие от этого внедоговорные обязатель-

    1 Точнее было бы говорить об обязательствах из сделок, поскольку основанием возникновения обязательств являются не только договоры, но и односторонние сделки.

    § 1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств

    ства опосредуют отношения, не характерные для нормального течения жизни, т.е. аномальные имущественные отношения. Наиболее ярким примером могут служить отношения, связанные с повреждением или уничтожением чужого имущества лицом, с которым собственник по поводу этого имущества не состоит в договорных отношениях.

    Во-вторых, внедоговорные обязательства отличаются от договорныхпо основаниям их возникновения : они возникают не по воле, а преимущественно вопреки воле их участников, в силу юридических фактов, указанных в законе. Внедоговорные обязательства возникаютвне зависимости от воли не только того, кто причинил вред или неосновательно обогатился, но и от воли другой стороны – потерпевшего (кредитора). Чаще всего они возникают из неправомерных действий, но основанием их возникновения могут быть и действия правомерные, если они совершены ошибочно1 . Более того, такие обязательства могут возникать и при намеренном совершении правомерных, но вредоносных действий (например, лицо, действовавшее в состоянии крайней необходимости, по общему правилу должно возместить вред, причиненный им при этом другому лицу в силу правил абз. 1 п. 3 ст. 1064 и ч. 1 ст. 1067 ГК).

    2. Виды внедоговорных обязательств

    Понятием «внедоговорные обязательства» охватываются два вида обязательств:

    1) обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства) . Эти обязательства занимают наряду с договорными обязательствами основное место в системе гражданско-правовых обязательств; им принадлежит главное значение в ряду внедоговорных обязательств. Содержанием деликтных обязательств являетсяответственность причинителя вреда 2 . Поэтому и в законодательстве, и в литературе понятия «деликтное обязательство» и «ответственность за вред» (т.е. деликтная ответственность) употребляются чаще всего как однозначные;

    2) обязательства вследствие неосновательного обогащения , т.е. приобретения или сбережения имущества одним лицом за счет другого без необходимых юридических оснований.

    1 См.:Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Уфа, 1998. С. 283.

    2 Поскольку под деликтом принято понимать причиняющее имущественный вред противоправное поведение, не представляющее собой неисполнение обязательства (см.:Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М., 1951. С. 7).

    Глава 55. Общие положения об обязательствах из причинения вреда

    Поскольку речь при этом идет об аномальных имущественных отношениях, к внедоговорным обязательствам не относятся иные обязательства, возникающие не из договоров, – обязательства из актов публичной власти либо иных «внедоговорных оснований», предусмотренных ст. 8 ГК (в литературе их нередко называют «недоговорными обязательствами»)1 . Такое узкое понимание круга внедоговорных обязательств иногда оспаривается в литературе2 .

    3. Функции внедоговорных обязательств

    Основными функциями внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности являются охранительная, компенсационная (восстановительная) и предупредительно-воспитательная (превентивная)3 .

    Охранительная функция заключается в том, что внедоговорные обязательства предназначены служить охране прав и интересов субъектов гражданского права от различных нарушений и защищать эти права и интересы в случаях, когда их нарушение произошло. С учетом указанного назначения внедоговорных обязательств в науке гражданского права их принято относить к числуохранительных обяза-

    Представляется, что в понятии «охранительные обязательства» соединяются фактически две функции – охраны и защиты прав и интересов. Поэтому надо признать не совсем корректным наименование «охранительные обязательства», поскольку понятия «охрана» и «защита» не совпадают по содержанию. Охрана представляет собой систему мер, которые предназначены для того, чтобы не допустить нарушений прав и интересов участников гражданских правоотношений, а защита вступает в действие, когда нарушение прав и интересов уже произошло. В сущности обязательства, которые именуют охранительными, предстают перед нами как «охранительно-защитительные».

    Вместе с тем необходимо отметить, что признаки охранительных имеются и в договорных обязательствах, в особенности в правилах об

    1 Подробнее о классификации обязательств см. § 2 гл. 29 настоящего тома учебника.

    2 Гражданское право России. Обязательственное право / Отв. ред.О.Н. Садиков. М., 2004. С. 780 (автор главы –К.Б. Ярошенко ).

    3 См.:Белякова А.М. Гражданско-правовая ответственность за причинение вреда. Теория и практика. М., 1986. С. 11–15; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. С. 157;Суханов Е.А. Превентивная функция имущественной ответственности // Сов. государство и право. 1982. № 6.

    § 1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств

    ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих договорных обязанностей. Однако во внедоговорных обязательствах их охранительная и защитительная направленность отличается тем, что она составляет сущность этих обязательств . Таким образом, охранительная функция характерна не только для внедоговорных обязательств, но именно в этих обязательствах она находит наиболее полное проявление.

    Компенсационная (восстановительная) функция заключается в решении задачи устранения отрицательных имущественных последствий, возникших вследствие противоправных действий лица (повреждение, порча, уничтожение имущества другого субъекта права, причинение смерти, вреда здоровью и т.д.) либо в результате ошибочной передачи другому лицу денег, иных ценностей, вещей.

    Устранение указанных последствий происходит путем возмещения причиненного вреда, а в случае неосновательного обогащения – путем возврата потерпевшему имущества, неосновательно приобретенного или сбереженного другим лицом. В результате происходит восстановление (компенсация) имущественной сферы потерпевшего. Согласно специальным нормам ГК (ст. 1099–1101) компенсации подлежит и причиненный лицуморальный вред .

    Внедоговорные обязательства связаны с аномальными явлениями, влекущими отвлечение участников имущественных отношений от нормальной жизнедеятельности и причинение им непредвиденных забот и имущественных потерь. Поэтому одна из задач института внедоговорных обязательств заключается в том, чтобы воздействовать на участников имущественных отношений в целях стимулирования их к сокращению отмеченных аномальных явлений, в том числе сокращению гражданских правонарушений. В этом состоит его пре-

    дупредительно-воспитательная (превентивная) функция. Воспитательное, превентивное значение имеет сам факт сущест-

    вования норм о внедоговорных обязательствах и деликтной ответственности, которые потерпевший от правонарушения или собственной ошибки может использовать с целью защиты своих прав и интересов. В то же время потенциальные правонарушители, зная о возможных последствиях причинения вреда или удержания неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, побуждаются к корректировке своего поведения и тем самым избегают имущественных потерь и иных невыгодных последствий, связанных с требованиями потерпевших. некоторые деликтные обязательства имеют специальную предупредительную направленность (ст. 1065 ГК).

    Глава 55. Общие положения об обязательствах из причинения вреда

    § 2. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда

    1. Понятие и юридическая природа деликтного обязательства

    Определения этого обязательства закон не дает. Однако основная идея, характеризующая его, содержится в п. 1 ст. 1064 ГК, согласно ко-

    торому вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а так-

    же вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возме-

    щению в полном объеме лицом, причинившим вред.

    Таким образом, закон устанавливает обязанность лица, причинившего вред, возместить его. При этом, безусловно, имеется в виду и право потерпевшего требовать возмещения вреда, ибо обязанность может существовать только по отношению к субъекту, имеющему право требовать ее исполнения. Следовательно, здесь налицо обязательственное отношение, которое можно определить следующим образом: в силу

    обязательства вследствие причинения вреда лицо, причинившее вред личности или имуществу другого лица (физического или юридического), обязано возместить причиненный вред в полном объеме, а лицо потерпевшее

    имеет право требовать, чтобы понесенный им вред был возмещен.

    В этом обязательстве потерпевший является кредитором, апричинитель вреда – должником.

    Для раскрытия юридической природы обязательства, возникающего вследствие причинения вреда, необходимо определить его соотношение с категорией ответственности . В литературе понятия «обязательства из причинения вреда» и «ответственность за причинение вреда» нередко употребляются в качестве тождественных, причем понятию «ответственность» уделяется главное место1 . Такая позиция получила отражение и в ГК: гл. 59 ГК названа «Обязательства вследствие причинения вреда», а первая же статья этой главы посвящена общим основаниям ответственности за причиненный вред. В дальнейшем закон употребляет главным образом понятие «ответственность», а не «обязательство». Представляется, что отмеченное употребление понятий не содержит противоречия, оно обусловлено их тесной взаимосвязью.

    Данный вид гражданско-правовой ответственности по традиции, идущей из римского права, принято называтьделиктной, а обязательство, содержанием которого она является, –деликтным .

    1 См., например:Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 797–801; Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. Л., 1983. С. 42–98; Белякова А.М. Указ. соч. С. 3–34.

    § 2. Понятие обязательства, возникающего вследствие причинения вреда

    2. Соотношение деликтной и договорной ответственности

    В гражданском (обязательственном) праве различается договорная и внедоговорная (деликтная) ответственность1 . Договорная ответственность имеет вторичный характер: она как бы сопровождает договорное обязательство и вступает в действие только в случаях его нарушения. Иное дело – ответственность по обязательствам из причинения вреда. Здесь обязательство возникает изфакта правонарушения и имеет своим содержанием ответственность, т.е. возможность применения санкции к правонарушителю. Следовательно, в данном случае ответственность не дополняет, не «сопровождает» какое-то другое обязательство а составляет содержание обязанности правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие причинения вреда.

    Разграничение сферы действия договорных и деликтных обязательств и соответственно – деликтной и договорной ответственности осуществляется следующим образом: если вред (убыток) возник в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства, то нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмещается в соответствии с правилами об ответственности за неисполнение договорного обязательства или в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами.

    Наряду с указанным общим правилом закон предусматривает случаи, когда нормы, регулирующие внедоговорные (деликтные) отношения, распространяются и на отдельные обязательства, возникающие из договоров. Так, согласно ст. 1084 ГК вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, возмещается по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности. В частности, ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, определяется по правилам о возмещении внедоговорного вреда, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика (ст. 800 ГК).

    3. Возникновение деликтного обязательства. Понятие генерального деликта

    Юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение обязательства вследствие причинения вреда, является факт причине-

    1 Подробнее о содержании и видах гражданско-правовой ответственности см. § 1 гл. 11 т. I настоящего учебника.

    Глава 55. Общие положения об обязательствах из причинения вреда

    ния вреда, деликт . Но обязательство вследствие причинения вреда имеет своим содержаниемответственность за причиненный вред. Поэтому следует признать, что закон, определяя основание и условия возникновения деликтного обязательства, одновременно решает вопрос и о возникновении ответственности за вред. Другими словами, условия возникновения деликтного обязательства и условия ответственности за причиненный вред совпадают. Было бы необоснованным выделение таких оснований для обязательства из причинения вреда, с одной стороны, и для ответственности за вред – с другой1 .

    Определяя применение мер ответственности за причиненный вред, закон исходит из общего принципа, который в литературе обычно именуется «принцип генерального деликта» . Согласно этому принципу причинение вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно, потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий причинителя вреда, ни его вину. Наличие ихпрезюмируется . В связи с этим причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь доказав их отсутствие. Принцип генерального деликта выражен в п. 1 ст. 1064 ГК, установившем, что вред, причиненный субъекту гражданского права, «подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред».

    Предусматривая возмещение причиненного вреда в соответствии с принципом генерального деликта, закон не ограничивается провозглашением главной идеи этого принципа, но определяет условия, при наличии которых вред подлежит возмещению. Следовательно, принцип генерального деликта никоим образом не означает, что ответственность должна применяться в силу самого факта причинения вреда. Законом определены общие условия ответственности за причиненный вред, которые входят в содержание понятия «генеральный деликт». К числу этих условий относятся:

    Противоправность поведения причинителя вреда;  причинная связь между его противоправным поведением и вре-

    Вина (см. § 3 настоящей главы).

    1 Спорной представляется позиция Ю.К. Толстого, который некоторые обязательства из причинения вреда не относит к мерам ответственности, а потому выделяет и обособленно рассматривает вопросы об условиях возникновения обязательства из причинения вреда и об условиях ответственности за причинение вреда // Гражданское право: Учебник / Под ред.А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 3. М., 2004. С. 8–17. Более правильным надо признать решение данного вопроса в кн.: Советское гражданское право / Под ред.О.А. Красавчикова. Т. 2. М., 1985. С. 353.

    Шпаргалка по римскому праву Исайчева Елена Андреевна

    63. Натуральные обязательства

    63. Натуральные обязательства

    В зависимости от характера правового положения должника и правовых средств, которыми располагал кредитор для получения взысканного по обязательствам, все обязательства в римском праве делились на цивильные и натуральные.

    Цивильные обязательства (obligationes civiles) - обязательства, по которым можно было требовать принудительного (вопреки воле должника) исполнения и которые пользовались исковой защитой. Из них возникали ex contractu - снабженные исковой защитой договоры.

    Натуральные обязательства появились в период принципата.

    Натуральные обязательства (obligationes naturalis) - фактические отношения имущественного характера, лишенные исковой защиты.

    Натуральное обязательство возникало, если одна из сторон не могла выступать субъектом в этом обязательстве. Подвластные члены семьи и рабы по цивильному праву не могли от своего имени заключать сделки, быть стороной в гражданском процессе, т. е. не могли быть кредиторами, должниками, истцами и ответчиками.

    Пример натурального обязательства: договорные обязательства, возникающие при заключении договоров несовершеннолетними без участия опекуна; денежный заем подвластного сына без согласия домовладыки; сделки, заключенные без соблюдения формы.

    Рабы в некоторых случаях могли заключать имущественные соглашения, принимая на себя натуральные обязательства в объеме пекулия. По таким обязательствам рабы несли ответственность в полном объеме.

    В соответствии с постановлением римского сената 70 г. займы, совершенные подвластными членами семьи, не имели исковой защиты, но уплаченное господином по таким займам не могло быть истребовано. В дальнейшем натуральные обязательства распространялись не только на отношения с участием рабов и подвластных, но и на отношения с участием иных субъектов.

    Отношения, возникавшие из натуральных обязательств, регулировались правом народов (ius gentium).

    Обязательство признавалось натуральным, когда:

    Должнику можно было предъявить иск, но без принудительного взыскания по нему;

    Платеж по обязательству рассматривался третейским судом;

    Должника можно было путем подачи иска и принудительного взыскания заставить исполнить обязательство;

    Платеж по обязательству, исполненный заведомо или по ошибке, всегда признавался действительным, а обратное истребование уплаченного не допускалось, даже если платеж был произведен с незнанием о том, что иска кредитор не имеет. Натуральные обязательства не обладали признаком, присущим цивильным обязательствам, - возможностью принудительного исполнения.

    Особенность натуральных обязательств - они не пользовались исковой защитой.

    Натуральные обязательства допускали новацию, компенсацию и обеспечение.

    Правовые последствия натуральных обязательств были не одинаковы в зависимости от характера натурального обязательства. При всем различии правовых последствий одно из них всегда присутствовало: платежи по натуральному обязательству признавались действительными. Обратное истребование уплаченного не допускалось даже в случае незнания должником, что кредитор не имеет иска.

    За истечением исковой давности натуральные обязательства зачету не подлежали.

    Из книги Гражданское право автора Шевчук Денис Александрович

    § 1. Понятие обязательства Отношения, регулируемые обязательственным правом. Обязательственное право является наиболее крупной подотраслью гражданского законодательства. Содержащиеся в нем правовые нормы регулируют обширный круг общественных отношений, связанных с

    Из книги История римского права автора Покровский Иосиф Алексеевич

    § 63. Обязательства из деликтов Той областью, в которой прежде всего зародились обязательства, была область правонарушений, деликтов. Мы уже видели (§ 7), что государственная власть в древнейшее время не вмешивалась в столкновения между частными лицами; реагировать так

    Из книги Римское право: Шпаргалка автора Автор неизвестен

    А. Обязательства из договоров

    Из книги Шпаргалка по римскому праву автора Исайчева Елена Андреевна

    § 70. Обязательства из деликтов Обязательства из деликтов также подвергаются, начиная со второй половины республики, весьма существенным изменениям. С одной стороны, реформируются деликты старого цивильного права, с другой стороны, преторским эдиктом создаются новые.

    Из книги Римское право. Шпаргалка автора Левина Л Н

    30. Исполнение обязательства Исполнение (solution) обязательства – главная цель, которую преследуют стороны, вступающие в обязательственные правоотношения. Исполнение обязательства прекращает его, является обычным и наиболее распространенным способом прекращения

    Из книги 25 положений по бухгалтерскому учету автора Коллектив авторов

    42. Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства из неосновательного обогащения Обязательства как бы из договора (quasi ex contractu) - обязательства, возникающие при отсутствии между сторонами договора, но по своему характеру и содержанию

    Из книги Римское право. Шпаргалки автора Смирнов Павел Юрьевич

    57. Понятие обязательства. Содержание и предмет обязательства. Стороны в обязательстве Обязательство (obligatio) - правовые основы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства (институции Юстиниана).Сущность обязательства

    Из книги Недвижимость: покупка, продажа, приватизация автора Филиппова Елена Михайловна

    37. Понятие и содержание обязательства. Возникновение обязательства Обязательство - правоотношение между двумя лицами, в силу которого должник обязан исполнить что-либо в пользу кредитора, имеющего право требовать этого исполнения.Предмет обязательства составляло то,

    Из книги Экзамен на адвоката автора

    Из книги Понятие права автора Харт Герберт

    66. Понятие обязательства Римское право определяет обязательство (obligatio) как «правовые оковы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь исполнить согласно законам нашего государства». Сущность обязательства оно видит не в том, чтобы взять в собственность какой-нибудь

    Из книги Коммерческий договор. От идеи до исполнения обязательств автора Толкачев Андрей Николаевич

    77. Исполнение обязательства Римские юристы понимали обязательство как временное отношение, которое должно прекратиться. Законным способом прекращения обязательства считалось его исполнение (в кредитных обязательствах – платеж). Исполнение освобождало должника от

    Из книги автора

    106. Обязательства как бы из деликтов В римском праве не существовало общего принципа трактовки любого противоправного причинения имущественного ущерба как деликта, поэтому при рассмотрении исков приходилось соотносить существующие законы и существующие решения по

    Из книги автора

    Залоговые обязательства Ипотека - это просто и даже очень просто. Гражданин, желающий заключить договор ипотеки, приходит в кредитное учреждение с заявлением и документами, подтверждающими его право собственности на недвижимость, с учетом, что эта недвижимость

    Из книги автора

    Вопрос 160. Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства родителей. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК). Порядок и

    Из книги автора

    Из книги автора

    2. Невыполнение обязательства Невыполнение обязательства происходит в том случае, когда в момент истечения срока исполнения обязательства выясняется одно из двух:либо должник не совершал тех действий, которые предусмотрены договором, и стороны фактически остаются в