Войти
Образовательный портал. Образование
  • Отечественной войны 2 степени
  • День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
  • Манная каша на молоке: пропорции и рецепты приготовления Манная каша 1 порция
  • Суп-пюре из брокколи с сыром Рецепт крем супа из брокколи с сыром
  • Гороскоп: характеристика Девы, рождённой в год Петуха
  • Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа
  • Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений. «Право как инструмент регулирования общественных отношений

    Правовое и индивидуальное судебное регулирование общественных отношений. «Право как инструмент регулирования общественных отношений

    Сколько стоит написать твою работу?

    Выберите тип работы Дипломная работа (бакалавр/специалист) Часть дипломной работы Магистерский диплом Курсовая с практикой Курсовая теория Реферат Эссе Контрольная работа Задачи Аттестационная работа (ВАР/ВКР) Бизнес-план Вопросы к экзамену Диплом МВА Дипломная работа (колледж/техникум) Другое Кейсы Лабораторная работа, РГР Он-лайн помощь Отчет о практике Поиск информации Презентация в PowerPoint Реферат для аспирантуры Сопроводительные материалы к диплому Статья Тест Чертежи далее »

    Спасибо, вам отправлено письмо. Проверьте почту .

    Хотите промокод на скидку 15% ?

    Получить смс
    с промокодом

    Успешно!

    ?Сообщите промокод во время разговора с менеджером.
    Промокод можно применить один раз при первом заказе.
    Тип работы промокода - "дипломная работа ".

    Правовое регулирование общественных отношений

    Похожие рефераты:

    Соотношение норм морали и норм права, профессионально-этические требования, которые предъявляются к юридической деятельности. Структурные элементы и функции морали. Профессиональный долг юриста, нравственная ценность долга в его субъективном выражении.

    Понятие, сущность, функции и признаки права. Формальная определенность норм. Нормативность, иерархичность, интеллектуально-волевой и принудительный характер правовых общественных отношений. Особенности и функции морали. Происхождение и значение обычаев.

    Характеристика места и роли права среди социальных норм. Изучение социальных и технических норм, исследование их отличий. Функции и виды социальных норм. Соотношение права и различных социальных норм: морали, религии, обычая и корпоративных норм.

    Общее представление о нормах права. Структура и признаки правовой нормы. Религиозные нормы: понятие, виды. Право и религия в России. Особенности взаимоотношения правовых и религиозных норм в РФ. Отношение к другим нравственным религиозным нормам.

    Общее назначение социальных норм, их разновидности и общее назначение. Моральные и правовые нормы как главные регуляторы человеческого поведения, обладающие наибольшим значением и социальным эффектом. Особенности моральных норм юриста-профессионала.

    Соотношение морали, права и обычаев. Система социального регулирования: закономерность ее существования и развития. Инфраструктура, индивидуальное и нормативное регулирование в социальной жизни. Способы воздействия на участников общественных отношений.

    Понятие и социальные функции права. Сущность и формы правового сознания. Функции права: регулятивная, охранительная, воспитательная. Юридический механизм правового регулирования. Система правовых явлений. Социальный механизм правового регулирования.

    Политика, право и мораль как основания структурной организации духовной жизни общества. Направленность развития бытия от хаоса к порядку с ориентиром на гармонию. Антагонистический, антагональный и агональный типы противоречий социально-правового поля.

    Понятие социальных норм, их признаки, характеристика и виды. Классификация социальных норм. Соотношение норм права и социальных норм, формы их взаимодействия. Пути повышения социальной ценности норм права в Российском государстве. Социальные реформы.

    Право и социальные нормы: проблемы взаимодействия. Соотношение норм права и обычаев. Источники российского конституционного права. Социальные нормы - это необходимые правила совместного человеческого бытия, указатели границ должного и возможного.

    Социальное регулирование и его виды. Понятие и признаки социальной нормы и нормативно-регулятивной системы общества. Виды социальных норм: моральные, религиозные, правовые, политические, корпоративные. Соотношение права и других социальных регуляторов.

    Теория государства и права - учебная дисциплина, изучающая наиболее общие закономерности возникновения, развития и изменения государства и права, а также тесно связанные с ними иные социальные явления (мораль, религия, обычаи, политическая система).

    Понятие и предмет правового регулирования, его виды. Особенности диспозитивного, императивного, поощрительного и рекомендательного методов регулирования общественных отношений. Сущность механизма правового регулирования, пути повышения его эффективности.

    Значение социальных норм при регулировании отношений между людьми, их основные виды. Роль обычаев в управлении общественной жизнью, их связь с правом и другими социальными нормами. Суть норм обычного права. Примеры правовых обычаев в законодательстве РФ.

    Нормы, посредством которых осуществляется регулирование поведения и деятельности. Регулирование социальной жизни может быть двух видов: индивидуальное и нормативное. Виды норм: социальные, технические, религиозные, корпоративные. Нравы, обычаи, традиции.

    Тема № 2

    «Право как инструмент регулирования общественных отношений »

    Вопросы темы:

    1. Понятие и виды социальных норм

    В любом обществе, социальной группе действуют определенные правила поведения, которые называют социальными нормами. Они разнообразны по своему содержанию и направленности.

    Норма [от лат. norma ] - это образец, правило поведения. Применительно к обществен­ным отношениям, нормы приобретают социальный характер. Они становятся образцами, правилами поведения, которые упорядочивают отношения между людьми, общественными объединениями и иными организациями в обществе.

    Признаки социальных норм

    Социальные нормы обладают следующими характерными признаками:

    1. Социальные нормы - правила поведения.

    Они устанавливают образцы, в соответствии с которыми люди взаимодействуют друг с другом. Общественные нормы указывают, какими должны или могут быть человеческие по­ступки.

    1. Социальные нормы являются правилами поведения общего характера.

    Это означает, что требования социальных норм рассчитаны не на отдельного человека, как, например, индивидуальные правила, а на всех людей, живущих в обществе.

    Более того, нормы действуют постоянно, непрерывно, в отношении всех случаев, кото­рые предусмотрены правилом.

    Словом, социальные нормы устанавливают постоянный, общий критерий, с которым должно соотноситься поведение людей.

    1. Социальные нормы представляют собой обязательные правила поведения .
      Поскольку нормы призваны упорядочивать общественные отношения и согласовывать

    интересы людей, требования норм, охраняются силой общественного мнения, а при особой необходимости - государственно-властным принуждением.

    Таким образом, социальные нормы - это общие правила поведения, непрерывно дей­ствующие во времени в отношении неопределенного круга лиц и неограниченного количества случаев.

    Виды социальных норм

    Все существующие социальные нормы можно классифицировать по трем основаниям:

    1. По сфере регулирования общественных отношений социальные нормы подразделяют­ся на:
    • нормы права - общеобязательные правила поведения людей, установленные и охраняемые госу­дарством;
    • нормы морали - правила поведения, которые устанавливаются в обществе в соответствии с нравственными представлениями людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге, чести, достоинстве. Они охраняются силой общественного мнения и (или) внутренними убеждениями человека;
    • нормы обычаев - это правила поведения, сложившиеся в результате длительного повторения людьми определенных действий, закрепившиеся как устойчивые нормы;

    Осо­бая роль в первобытном обществе принадлежала такой разновидности обычаев, как ритуалы . Ритуалом называют правило поведения, в кото­ром самым главным является заранее строго заданная форма его ис­полнения. Само содержание ритуала не столь важно - главное значение имеет именно его форма. Ритуалами сопровождались многие события в жизни первобытных людей. Нам известно о существовании ритуалов проводов соплеменников на охоту, вступления в должность вождя, преподнесения даров вождям и др.

    Несколько позднее в риту­альных действиях стали выделять обряды . Обряды представляли со­бой правила поведения, заключавшиеся в выполнении некоторых сим­волических действий. В отличие от ритуалов они преследовали опре­деленные идеологические (воспитательные) цели и оказывали более серьезное влияние на психику человека.

    • нормы традиций - это исторически сложившиеся и передающиеся из поколения в поколение обобщенные правила, связанные с поддержанием семейных, национальных и иных устоев;
    • политические нормы - это общие правила поведения, регулирующие отношения между клас­сами, социальными группами, связанные с осуществлением государственной власти, способом организации и деятельности государства.
    • экономические нормы - представляют собой правила поведения, регулирующие общественные отношения, связанные с производством, распределением и потреблением материальных благ.
    • нормы общественных организаций (корпоративные нормы) являются правилами поведения, ре­гулирующими общественные отношения внутри различных общественных организаций между их членами. Эти нормы устанавливаются самими общественными организациями и охраня­ются с помощью мер, предусмотренных уставами этих организаций.
    • религиозные нормы как вид социальных норм возникают в эпоху первобытности. Первобытный человек, осознававший свою слабость перед силами природы, приписывал последним боже­ственную силу. Первоначально объектом религиозного преклонения был реально существующий предмет - фетиш. Потом человек стал поклоняться какому-либо животному или растению - тотему, видя в последнем своего предка и защитника. Затем тотемизм сменился анимизмом (от лат . «анима» - душа), т. е. верой в духов, душу или всеобщую одухотворенность природы. Многие ученые полагают, что именно анимизм стал основой для возникновения современных рели­гий: со временем среди сверхъестественных существ люди выделили несколько особенных - богов. Так появились первые политеистичес­кие (языческие), а потом и монотеистические религии;
    1. По способу образования социальные нормы подразделяются на стихийно образован­ные (нормы обрядов, традиций, морали) и нормы, образовавшиеся в результате сознательной деятельности людей (нормы права).
    2. По способу закрепления общественные правила поведения делятся на письменные и устные. Нормы морали, обычаев, традиций, как правило изустно передаются из поколения в поколение. В отличие от них, правовые нормы приобретают обязательный характер и госу­дарственную защиту только после их письменного закрепления и опубликования в специальных актах (законах, постановлениях, указах и т. д.).

    В современном обществе действуют два основных вида социальных норм (правил поведения): со­циально-технические и собственно социальные . Правила используются для регулирования поведения человека в его отношениях с приро­дой, техникой либо в сфере общественных отношений. Разнообразие деятельности человека в обществе приводит к разнообразию правил поведения, совокупность которых и обеспечивает регулирование отношений.

    Социальные нормы могут складываться стихийно или создавать­ся; закрепляться и выражаться в устной или письменной форме.

    2. Понятие, сущность и исторические типы права

    Понятие и признаки права

    Ведущее место и значение в современном обществе среди социальных норм принадлежит правовым нормам, которые в своей совокупности и образуют право.

    Право - это система общеобязательных, формаль­но определенных юридических норм, устанавливае­мых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных отношений.

    Право - это система общеобязательных норм поведения, установленных или санкциони­ рованных государством и обеспеченных его принудительной силой.

    В отличие от других социальных норм право характеризуется следующими признаками:

    1. Общеобязательность.

    Право является единственной системой общественных норм, которая обязательна для всего населения, проживающего на территории определенного государства. Именно через обще­обязательность правовые нормы вносят единые, устойчивые, руководящие начала в обще­ственную жизнь. Иные социальные нормы обязательны лишь для части населения: членов различных общественных организаций, религиозных обществ и т. д.

    1. Формальная определенность.

    Этот признак указывает на то, что правовые нормы являются не просто идеями и мыс­лями, а представляют собой строгую реальность, воплощенную государством в правовых актах – законах, постановлениях, указах, инструкциях и т.п. Именно юридические нормы, в отличие от иных норм, способны точно, в деталях отразить требова­ния, предъявляемые к поведению людей.

    1. Обеспеченность исполнения принудительной силой государства.

    Если требования закона не исполняются добровольно, государство принимает необходимые меры для их реализации: компетентные государственные органы применяют меры юридической ответст­венности (уголовной, административной и т.д.).

    1. Многократность применения.

    Юридические нормы обладают определенной неисчерпаемостью, их применение рас­считано на неограниченное количество случаев. Например, положения Конституции США 1787 года до сих пор успешно регулируют правовые отношения в этой индустриально-разви­той стране.

    1. Справедливость содержания юридических норм.

    Право признано выражать общую и индивидуальную волю граждан, утверждать гос­подство принципов справедливости в обществе - в этом заключается его главное предназна­чение. " Jus est ars boni et aequi " "Право есть искусство добра и справедли­ вости" - гласит известное римское изречение.

    Сущность права

    Если право понимается по-разному гражданином, юри­стом-профессионалом, ученым и т.д., то должна быть полная определенность в том, к каким источникам следу­ет обращаться. Единые источники позволяют внести оп­ределенность в понимание права, что является исходным началом порядка в общественных отношениях.

    Понятие «право» может быть использовано в несколь­ких значениях.

    В юридическом смысле можно выделить: объективное и субъективное право.

    Объективное право - это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, устанавли­ваемых и обеспечиваемых государством, и направленных на урегулирование общественных отношений.

    Субъективное право - это мера юридически возмож­ного поведения, призванная удовлетворять собственные интересы лица.

    Если объективное право - это юридические нормы, вы­раженные в тех или иных формах, то субъективное право - это те конкретные юридические возможности, которые возникают на основе и в пределах объективного права.

    Сущность права - это главное, основное содержа­ние, выраженное во внешнем его проявлении. Правопонимание - научная категория, отражающая процесс и результат целенаправленной деятельности человека, включающий в себя познание права, его вос­приятие (оценку) и отношение к нему как к целостному социальному явлению.

    Вопрос о том, что есть право, в чем его сущность, традиционно рассматривается в теоретической юриспруденции в качестве основного. Но с течением времени со сменой эпох понятие права менялось.

    Правопонимание всегда субъективно, потому что каж­дый человек воспринимает право по-своему. Гражданин, столкнувшийся с проблемами права, понимает его по-своему, юрист-профессионал - по другому, ученый - иначе.

    Люди понимают право так, как им позволяет их разум в определенных традициях соответствующей эпохи и общества. Образ права, сложившийся в умах, выражается в виде определенных концепций.

    Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра и справедливости». В идеале право должно быть формой возведения справедливости в закон жизни общества. Не случайно слова «спра­ведливость» и «право» имеют один корень; отсюда же и тождество древнеримских понятий « jus » (право) и « justitia » (справедливость). Противоречие между справедливостью и правом может подорвать ав­торитет правовых норм и издавшего их государства в глазах обще­ства.

    Наиболее распространенный взгляд на право состоит в том, что оно представляет собой норму свободы.

    И.Кант определял право как совокупность условий, при которых произвол одного может быть согласован с произ­волом другого по общему для них правилу свободы.

    Г.Гегель писал, что в общественной жизни свобода чело­века выступает как его право, т. е. нормированная, урегу­лированная правовыми средствами свобода.

    С течением времени понятие содержания права и толко­вание его менялись:

    для Аристотеля право - это политическая справедли­вость,

    для средевековых ученых-богословов - это божествен­ное установление,

    для Ж.-Ж.Руссо - общая воля,

    для Р.Иеринга - защищенный интерес,

    для Л.Петражицкого - императивно-атрибутивные эмоции,

    для юридического позитивизма - веление, приказ государства.

    Русский теоретик права Н.Н. Алексеев заметил: «Юристы никогда не найдут определе­ние права, как естествоиспытатели не ответят на вопрос, что такое природа вообще».

    Существует несколько подходов к изучению сущности права: классовый, общесоциальный, религиозный, национальный, расовый и др.

    При классовом подходе право определяется как си­стема юридических норм, выражающих возведенную в за­кон волю экономически господствую­щего класса, при этом право используется в интересах господствующего класса.

    При общесоциальном подходе право используется в более широких целях, как средство закрепления и реаль­ного обеспечения прав и свобод человека, демократии.

    При религиозном подходе интересы религии доми­нируют в законах и подзаконных актах, правовых обычаях и других нормативных документах.

    В условиях современного цивилизованного общества сущность права состоит в регулиро­вании общественных отношений, в достижении на норма­тивной основе такой стабильной организованности общества, при которой реализуется власть граждан, экономи­ческая свобода, свобода личности.

    Существует понятие публичного и частного права. Римс­кие юристы считали, что публичное право имеет в виду интересы государства, а частное право - интересы индивида.

    Современная наука уточняет, что публичное право предполагает то, что реше­ния принимаются единым центром (государством), а в сфере частного права юридически значимые решения принимают­ся множеством частных лиц, действующих самостоятельно.

    Итак, сущность права - это обусловленная материальными и социально-культурными условиями жизнедеятельности об­щества, характером классов, социальных групп населения, от­дельных индивидов общая воля как результат согласования, сочетания частных или специфических интересов, выраженная в законе либо иным способом признаваемая государством и выступающая вследствие этого общим (общесоциальным) масштабом, мерой (регулятором) поведения и деятельности людей.

    Типология права

    Типология права - это его специфическая клас­сификация. Типы права формируются с позиции нескольких под­ходов:

    формационного и цивилизационного.

    подход на основе конкретно-географических, нацио­нально-исторических, религиозных, специально-юридичес­ких и других признаков.

    При формационном подходе основными признаками выступают социально-экономические. Базис (тип произ­водственных отношений) является при данном подходе решающим фактором общественного развития, на основе которого формируются соответствующие типы надстро­ечных элементов - государство и право.

    В зависимости от типа производственных отношений выделяют следующие типы права: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и социалистический.

    В рамках цивилизационного подхода выделяют следу­ющие типы прав:

    Право древних государств;

    Право средневековых государств;

    Право современных государств;

    В зависимости от конкретно-географических, нацио­нально-исторических, религиозных и других признаков выделяют следующие типы права:

    1. Национально-правовая система (конкретного госу­дарства).

    Национально-правовая система - это конкретно-исто­рическая совокупность прав, юридической практики и гос­подствующей идеологии отдельного государства.

    1. Правовая семья - это совокупность правовых систем, выделенная на основе общности источников, структуры права и исторического пути его формирования.

    В настоящее время в теории права различают следующие правовые семьи:

    Романо-германская (континентальное право);

    Англо-американская (общее права);

    Традиционно-религиозная (индуистская, мусульманская, африканских стран и другие).

    В разных частях света, в группах государств или в отдельно взятой стране исторически складывалась своя система права, отличающаяся друг от друга. Обстоятельства места, времени и условий развития тех или других народов объективно формировали свои источники права. Но в них было много общего в понимании сути права как регулятора общественных от­ношений. Это и понятно, ибо право утратило бы свою роль по стабилизации и упрочению общественных связей, если бы оно понималось всеми абсолютно по-разному.

    Теории права

    Большое многообразие факторов, влияющих на формирование права связано с наличием различных подходов к пониманию права, а это приводило к появлению различных правовых теорий. Каждая научная теория преувеличивает одну какую-то сторону права в ущерб другим. В видоизмененной форме не­которые из них сохраняются и в настоящее время. Среди наиболее распространенных в теории права подходов можно назвать следующие.

    1. Теория естественного права.

    Контуры этой теории наметились еще в древности. Истоки естественно-правовых взглядов лежат в Древней Греции и Древнем Риме. Еще Сократ и Платон пытались выявить нравственные, справедливые начала в праве, за­ложенные самой природой человека.

    На­пример, Цицерон говорил, что закон государства, противо­речащий естественному праву, не может рассматриваться как закон.

    Логически завершенную форму и распро­странение эта концепция получи­ла в XVII-XVIII веках в трудах Гоббса, Локка, Радищева и др. В ней разделяются такие понятия, как право и закон.

    Фундаментальную разработку эта теория по­лучила в трудах Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, А. Н. Радищев.

    Суть теории естественного права состоит в том, что кроме позитивного права, которое создается государством, существует общее для всех людей естественное право, стоящее над позитивным правом (право на жизнь, безопасность, свободу, равенство, собственность, справедливость и т. п.). Эти права принадлежат человеку от рождения и должны беспрепят­ственно осуществляться, источник прав человека находит­ся не в законодательстве, а в самой природе человека.

    1. Историческая школа пра­ва.

    Основоположниками данной теории, сложившейся в конце XVIII - начале XIX в., считаются Г. Гуго, Г. Ф. Пухта, Ф. К. Савиньи - австрийские и немецкие юристы. Право ими рассматривается как выражение, продукт народно­го духа, народного правового убеждения. Оно складывается подобно языку постепенно в ходе исторического процесса независимо от субъективной воли государства. Право всегда национально. Оно существует в виде живого представления правовых институтов, юристы же из него лишь извлекают нормы.

    1. Теория нормативистского права

    Нормативистская концепция права получила рас­пространение в первой трети XX в. Её авторами считают­ся X. Кельзен - австрийский политик и правовед; Штаммер - немецкий юрист и социолог; Новгородцев – русский ученый правовед.

    По мнению Кельзена, право представляет собой строй­ную иерархическую пирамиду во главе с «основной нор­мой». Каждая низшая норма черпает свою законность в норме более значительной юридической силы. В основа­нии пирамиды норм находятся индивидуальные акты - решения судов, договоры, предписания администрации.

    Г.Кельзен видел право в виде «лестницы норм», на вершине которой стоит «основная норма» (конституция). Теория права должна быть свободной от идеологии и пред­ставлять собой «чистую науку». Право - это система дол­жного поведения людей, государственная воля, выраженная в обязательном норма­тивном акте, обеспеченном принудительной силой государ­ства.

    Нормативное понимание права хорошо служит в условиях стабильного общества. В насто­ящее время широкое признание получило требование соот­ветствия позитивных законов государства правам человека. Утверждается приоритет прав и свобод личности.

    1. Социологическая теория права.

    Социологический подход концептуально сформировался во второй половине XIX в., в рамках школы «свободного права». Авторами социологической теории права считаются Э. Эрлих, Г. Канторо­вич, Муромцев, Г.Ф.Шешеневич и др.

    Идеологи нового правового мышления призвали к открытому и свободному судейскому правотворчеству. Отсюда тезис: «Право следует искать не в нормах, а в самой жизни».

    Эта школа полагает, что нормы, записанные в законах и других актах государства, еще не есть само право. Гораздо важнее то право, которое складывается в жизни. Это «живое право» есть система правоотношений, поведения людей в сфере права. Отсюда на первое место выдвигается фигура судьи как творца права. Право - сосуд, который следует наполнить, и это делают судьи и администраторы. Право, по их мнению, следует искать не в нормах, а в самой жизни.

    Теория прогрессивна с точки зрения либерализма и широкого понимания правопорядка. Эта школа имеет широкое распространение в Англии.

    Разновидности социологической теория права

    Теория солидаризма. Основоположником этого направления является Леон Дюги. Он выдвинул идею права, основанного на норме социальной солидарности, как внеш­него выражения общественной жизни. Такая концепция ведет к отрицанию индивидуальных свобод и прав человека, к корпоративному государству.

    Примирительная теория. Очень популярная на Западе примирительная теория происхождения права. Смысл этой теории состоит в том, что право зародилось не внутри рода, а для упорядочения отношений между родами. Время от време­ни между отдельными родовыми группами случались конфлик­ты. Они влекли за собой кровную месть сородичей убитых, которая могла продолжаться до тех пор, пока не будут унич­тожены последние члены конфликтующих групп. Чтобы из­бежать невыгодных потерь людей в результате внутренних конфликтов, между родами при посредничестве совета старей­шин подписывались договоры о примирении, из которых, как полагают приверженцы данной теории, впоследствии возник­ло так называемое примирительное право. Сначала нормы этого права передавались из поколения в поколение изустно, а за­тем были оформлены государством в форме законов, предусмат­ривающих санкции за их нарушение.

    Реалистическая школа. Её основателем является Рудольф Иеринг. Она определяет право как защи­щенный государством интерес личности. Государство выступа­ет необходимым инструментом организации, поддержания и сохранения общества и без государственной власти право есть пустой звук. Существует только позитивное право и содержание его составляет только защищенный интерес личности (Е.Трубецкой).

    1. Психологическая теория права

    Эта теория логически завершенную форму получила в XX веке в трудах Л. И. Петражицкого, Г. Тарда, Рейснера, Росса и др. По данной концепции психика человека - это фактор, который определяет развитие общества. Понятие и сущ­ность права определяются не через деятельность законо­дателя, а через правовые эмоции, переживания людей.

    Эта теория подразделяет право на позитивное и интуитив­ное . Позитивное - право установленное государством, совокупность норм права. Интуитивное или неофициальное право - результат внутреннего, интуитивного самоопределения индивида, это чисто психологическое явление, особое состояние души человека, вырабатываемое путем взаимного психического общения людей.

    Интуитивные переживания (интуитивное право) высту­пает регулятором поведения человека и потому рассмат­ривается как реальное, действительное право. Оно выс­тупает критерием оценки позитивного права.

    В разладе между позитивным и интуитивным правом заключается главная причина социальных потрясений. Право выступает как одно из явлений психической жизни общества и представляет собой переживание людей и включает в себя правовое сознание.

    1. Марксистская теория права

    Эта теория зародилась во вто­рой половине XIX - начале XX в. и являлась господ­ствующей в СССР и ряде социалистических стран вплоть до конца 80-х гг. XX в.

    Основоположники данной теории - К. Маркс (1818 - 1883); Ф. Энгельс (1820 - 1895); В. И. Ленин (1870 - 1924).

    В соответствии с этой теорией право есть выражение и закрепление воли экономически и политически господству­ющего класса. Право представляет собой социальное явление, в котором классовая воля получает государственно-норма­тивное выражение. Право - явление производ­ное от государства, в полной мере определяется его волей.

    Подчеркивается экономическая обусловленность права, оно всегда выражало требования экономических отноше­ний. Оно не могло быть выше, чем экономический и куль­турный строй, породивший его.

    Одна из идей сторонников этого направления состоит в том, что всякое право есть применение одинакового масштаба к различным людям, которые на деле не равны друг другу. Равное право, следовательно, оборачивается фактическим неравенством.

    1. Интегральный (интегративный) подход к пониманию права.

    Мы рассмотрели различные теории права. Каждая из них односторонне, несовершенно раскрывает сущность права. Но вообще вряд ли мыслимо вполне совершенное право. В действительности оно всегда в чем-то неудовлетворитель­ное, несовершенное, требующее разных измерений и нео­динаковой трансформации в зависимости от условий, места и времени. Поэтому следует приветствовать различные подходы к пониманию права, ибо на этом пути решаются многие практические вопросы: основания права, источни­ков права, пределов правового воздействия, эффективности права, разрешения противоречий права и др.

    3. Роль права в социально-экономическом развитии общества

    Функции права

    Социальное назначение права проявляется в его фун­кциях. Функции права - это основные направления пра­вового воздействия на общественные отношения.

    Условно можно выделить две группы критериев, которые лежат в основе дифференциации функций права: 1) внешние, в соответствии с которыми выделяют так называ­емые социальные функции права (политическую, экономичес­кую, воспитательную), и 2) внутренние. Последние вытекают из самой природы права, способов его воздействия на поведение людей, особенностей форм реализации.

    Функции права можно рассматривать с точек зрения общесоциальной и специально-юридической . Функции права связаны с функциями государства, это основные направления его воздей­ствия на общественные отношения, на поведение людей: эко­номическая, социальная, экологическая, законодательная, исполнительная, судебная, а также другие функции.

    Общесоциальные функции - это основные направ­ления правового воздействия на различные сферы обще­ственной жизни - экономику, политику, духовные отноше­ния и др.

    В связи с этим выделяют следующие общесоциаль­ные функции:

    экономическая (правовое обеспечение производствен­ных отношений, упоря­дочивает производственные и имущественные отношения, закрепление форм собственности и т.д.);

    политическая (правовое обеспечение деятельности субъектов политической системы государства, регламентирует политические отноше­ния, регулирует деятельность субъектов политической системы);

    воспитательная (педагогическое воздействие на об­щество, связана с формиро­ванием у субъектов мотивов правомерного поведения и формирует у субъектов надлежащее восприятие существующих в обществе ценнос­тей и идеалов);

    идеологическая (способствует формированию в общественном сознании представлений о необ­ходимых и желательных принципах и правилах поведения);

    гуманистическая (право смягчает возникающие в обществе социальные противоречия и конфликты).

    Специально-юридические функции - это правовое регулирование общественных отношений. Они связаны с главным предназначением права внутри самого общества.

    Выделяют следующие специально-юридические функции:

    - регулятивная (содействует развитию наиболее цен­ных для общества и государства социальных связей, ре­гулирует общественные отношения). Регулятивную функцию права можно определить как обусловленное социальным назначением на­правление правового воздействия, выражающееся в установле­нии позитивных правил поведения, предоставлении субъективных прав и возложении юридических обязанностей на субъектов права в целях закрепления и содействия развитию отношений, соответствующих интересам общества, государства и граждан.

    Особенности регулятивной функции заключаются в установлении позитивных правил поведения, в организа­ции общественных отношений, в координации социальных взаи­мосвязей.

    В рамках этой функции выделяют две ее разновиднос­ти (подфункции) - регулятивную статическую и регулятивную динамическую (С. С. Алексеев).

    Регулятивная статическая функция выражается в воздействии права на общественные отношения путем их закрепления в тех или иных правовых институтах.

    Право юридически закрепляет, возводит в разряд четко урегулированных те общественные отношения, которые имеют наибольшее значение для общества, представляют собой основу нормального, стабильного существования общества, соответ­ствуют интересам большинства граждан и выражают общую волю.

    Решающее значение в проведении статической функции при­надлежит институтам права собственности, институтам полити­ческих прав и свобод граждан. Отчетливо данная функция выра­жена в авторском, изобретательском праве и др.

    Регулятивная динамическая функция выражается в воздей­ствии права на общественные отношения путем оформления их движения (динамики). Она воплощена в институтах гражданско­го, административного, трудового права, опосредующих хозяй­ственные процессы в экономике, и других сферах.

    Наиболее характерными путями (способами) осуществления регулятивной функции права являются:

    • определение посредством норм права праводееспособности граждан;
    • закрепление и изменение правового статуса граждан;
    • определение компетенции государственных органов, пол­номочий должностных лиц;
    • установление правового статуса юридических лиц;
    • определение юридических фактов, связанных с возникнове­нием, изменением и прекращением правоотношений;
    • установление конкретной правовой связи между субъек­тами права (регулятивные правоотношения);
    • определение оптимального типа правового регулирования (общедозволительного, разрешительного) применительно к конкретным общественным отношениям.

    - охранительная (производна от регулятивной функ­ции, призвана ее обеспечивать, осуществляется с помо­щью правовых ограничений - обязанностей, запретов, на­казаний и пр.). Охранительная функция права - это обусловленное соци­альным назначением направление правового воздействия, наце­ленное на охрану общезначимых, наиболее важных экономичес­ких, политических, национальных, личных отношений, их непри­косновенность и сообразно этому на вытеснение отношений, чуждых данному строю.

    С огласно изложенному можно отметить следующие особен­ности функций права:

    1. Функции права производны от его сущности и определяют­ся назначением права в обществе. Функции - это «свечение» сущности права в общественных отношениях.
    2. Функции права - это такие направления его воздействия на общественные отношения, потребность в осуществлении кото­рых порождает необходимость существования права как соци­ального явления.
    3. Функции выражают наиболее существенные, главные чер­ты права и направлены на осуществление коренных задач, сто­ящих перед правом на данном этапе развития общества.
    4. Функции права представляют направления его активного действия, упорядочивающего определенный вид общественных отношений. Поэтому одним из важнейших признаков функции права является ее динамизм, движение, действие. Еще Гёте говорил: «Функция - это существование, мыслимое нами в действительности».
    5. Постоянство, как необходимый признак функции, харак­теризует непрерывность, длительность ее действия.

    Значение права в современном обществе

    Право как регулятор общественных отношений высту­пает важнейшим фактором социально-экономического развития общества.

    Социальное назначение права выражается в следующем:

    • с помощью права обеспечивается устойчивый поря­док в общественных отношениях;
    • право обеспечивает возможность плодотворной ак­тивной правомерной деятельности человека, препятствуя незаконному вмешательству, при помощи механизмов юридической ответственности;
    • институты гражданского общества формируются на правовой основе (семья, школа, церковь, добровольные организации и союзы).

    Право как регулятор общественных отношений высту­пает важнейшим фактором социально-экономического развития общества. Поэтому право имеет определенную социальную ценность. Понятие ценности права призвано раскрыть его положи­тельную роль для общества, отдельной личности.

    В общесоциологическом смысле понятие социальной ценности характеризует те явления объективной действительности, кото­рые способны удовлетворять определенные потребности соци­ального субъекта, необходимые, полезные для его существова­ния и развития. Понятие ценности права, следовательно, призва­но раскрыть его положительную роль для общества, отдельной личности.

    Отсюда ценность права - это способность права служить целью и средством для удовлетворения социально справед­ливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, об­щества в целом.

    Ценность права заключается в том, что оно:

    • способствует развитию тех отношений, в которых заин­тересованы как отдельные индивиды, так и общество в целом, согласует их интересы;
    • обладает организующим началом, придает действиям людей организованность, устойчивость, согласованность, обеспе­чивать их подконтрольность, делает отношения цивилизо­ванными;
    • является выразителем и определителем (масштабом) свободы лично­сти в обществе, определяет границы и меру этой свободы;
    • воплощает идеи справедливости;
    • выступает фактором прогресса, источником обновления общества в соответствии с историческим ходом общественного раз­вития;
    • является средством решения международных и межнациональных проблем и достижения социального мира и согласия, средством снятия напряженности в обществе;
    • способствует решению экологических проблем как внутри отдельно взятого государства, так и в рамках мирового сообщества.

    С учетом изложенных положений, различных теорий можно назвать существенные черты права:

    1. Право есть система нормативного регулирования, ос­ нованная на учете интересов различных слоев общества, их согласии и компромиссах.
    2. Право есть мера, масштаб свободы и поведения челове­ка:
    • мера полноты (объема), доступности, реальности прав, свобод личности, воз­можностей для ее инициативного поведения;
    • мера допус­тимых ограничений свобод человека: «Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит другому…» (ст.4 Де­кларации прав человека и гражданина 1789 г.).
    1. Право обеспечивается государственной властью, которая участвует в правообразовании, в охране права.
    2. Нормативность есть исходное и основополагающее свой­ство права, придающее ему качество специфического регуля­тора, координатора деятельности людей и выра­жающееся через систему регулятивных средств различного уровня.
    3. Право есть реально действующая система нормативной регуляции. Право существует, напоминает о себе постольку, поскольку оно действует, т.е. отображается в сознании, психике людей, осуществляется в их практических действиях.
    4. Право не тождественно закону. Законодательство высту­пает одной из форм выражения права. Закон (иной нормативный акт государства), не отвечающий идеям права и приоритетам личности, правом не является.

    Принципы права

    Право строится и функционирует на основе определен­ных принципов, которые выражают её сущность и соци­альное назначение, отражают главные свойства и особенно­сти права.

    Принципы права - это основные, исходные положения, юридически закрепляющие важнейшие закономерности об­щественной жизни, исходные руководящие идеи, лежащие в основе права и находящие свое осуществление не только в юридической форме, но и в тех общественных отношениях, которые они отражают. По мнению французского юриста Р.Давида, об­щие принципы отражают «подчинение права велениям спра­ведливости в том виде, как последняя понимается в опре­деленную эпоху и определенный момент» (Давид Р. Основ­ные правовые системы современности. М., 1988. С. 145) .

    Принципы права в современных условиях приобретают универсальное значение и наиболее отчетливо проявляются в области основных прав человека. Надо отметить три различных подхода к проблеме принципов права: традици­онный религиозный (в частности, исламский), романо-германский и ан­глосаксонский.

    В исламском шариат (т.е. предписания ве­рующим, что они должны делать и чего не должны) является основным источником законодательства.

    В романо-германском общие принципы права сложились как источник административного права.

    В странах англосаксонского права понятие общих принципов права исторически не сложилось. Спорные вопросы в случае пробелов в праве изначально решались на основе принятых требований разума или прецедента, а так­же понятий о справедливости.

    Принципы права являются стержнем всей системы права государства. Они могут специально закрепляться в общих юридических нормах (конституциях, преамбулах законов, кодексах) или составлять саму материю права, проникая во внутреннее содержание правовых норм.

    В зависимости от того, на какую область права они рас­пространяются (сферы своего влияния), принципы делятся на три группы: общие (общеправовые), межотраслевые и отраслевые .

    К числу общих принципов относятся:

    • приоритета прав и свобод человека как высших социальных ценностей;
    • гуманизм и социальная справедливость;
    • демократизм и законность;
    • юридическое равенство граждан перед законом и судом;
    • единство прав и обязанностей;
    • ответственности за вину:
    • сочетание убеждения и принуждения и т.п.

    Межотраслевые принципы характеризуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, такие руководящие начала, которые выражают особенности нескольких родствен­ных отраслей права: уголовно-процессуальный, гражданско-процессуальный. Среди них выделяют: принцип неотвратимости ответственности, принцип состязательности и гласности судопроизводства, равного доступа к судебной защите и т.д.

    Отраслевые правовые принципы наиболее общие черты конкретной отрасли права (административно­го, гражданского и др.), действующие в рамках только одной отрасли права. К ним относятся: в гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в уголов­ном процессе - презумпция невиновности и т.п.

    4. Основные виды источников права

    Понятие источника права

    Для того чтобы стать реальностью и успешно выполнять свои функции, право, как и государство, должно иметь внешнее выражение. В отечественной и зарубежной юридической литературе это "внешнее выражение права" в одних случаях называют формой или формами права, в других - ис­точниками, а в третьих - их именуют одновременно и формами, и источни­ками права. В настоящее время форма права чаще всего рассматривается как источник права.

    Какой смысл вкладывается в понятие формы (источника) права?

    Во-первых, источниками права считают те материальные, социальные и иные условия жизни общества, которые объективно вызывают необходи­мость издания либо изменения и дополнения тех или иных нормативно-правовых актов, а также правовой системы в целом. Такого ро­да источники называют материальными источниками права.

    Во-вторых, под источниками права понимают такие фундаментальные правовые акты, исторические памятники, которые оказали значительное влияние на развитие как национального, так и зарубежного права. О таких правовых памятниках, как об источниках права, говорят, когда пользуются в исследованиях Corpus juris civilis, Русской Правдой, ссылаются на Зако­ны XII таблиц, на кодекс Наполеона, и др.

    И, в-третьих, источники права традиционно рассматриваются в виде "способа выражения государственной воли", способа установления право­вых велений или "способа, которым правилу поведения придается государ­ственной властью общеобязательная сила". Это - юридический смысл формы или источника права. Именно в этом, юридическом смысле, форма права и источник права широко применяются отечественными и зарубеж­ными государствоведами и правоведами как тождественные понятия.

    Следует заметить, что в отечественных научных и учебных изданиях под формой (источником) права как способом закрепления правовых веле­ний или способом выражения "возведенной в закон воли господствующего класса" иногда понимают внешнюю форму права. Наряду с ней выделяют внутреннюю форму. Последняя рассматривается как система или структу­ра, внутреннее строение права, как "распределение правовых норм по от­раслям и институтам соответственно характеру регулируемых ими отно­шений и отчасти методу правового регулирования".

    Анализ юридической литературы и правовой жизни разных стран пока­зывает, что в мире существовало и существует огромное множество форм (источников) права.

    Все когда-либо имевшие место формы (источники) права перечислить трудно, но наиболее важными и широко известными являются следующие: правовые обычаи, нормативно-правовые акты государственных органов, правовые договоры, нормативно-правовые акты, принимаемые с санкции государства общественными организациями, прецеденты. Важными ис­точниками римского права были деловые обыкновения - правила, выраба­тывавшиеся повседневной деловой практикой консулов, преторов и других должностных лиц. Для романо-германского права характерным источни­ком в течение длительного времени (XIII-XIX вв.) считалась правовая док­трина. В качестве важнейших форм (источников) мусульманского права выступают: Коран - священная книга ислама, сунна, или традиции, связан­ные с посланием Аллаха, иджма, или "единое соглашение мусульманского общества", и кияс, или суждение по аналогии.

    Следует особо отметить, что представления об источниках права, так же как и об их видах, никогда не оставались неизменными. Некоторые из них (правовой обычай, закон, прецедент), совершив значительную эволю­цию с древнейших времен, сохранились в правовых системах и поныне. Другие бесследно исчезли. Третьи же, утратив какую-либо практическую значимость, сохранили лишь историческую ценность. Среди последних выделяются, например, сочинения римских юристов, которые некогда бы­ли практически значимыми, а в настоящее время сохранили лишь свою теоретическую и историческую значимость.

    В зависимости от субъектов правотворческой деятельности в теории права различают следующие основные источники:

    • правовой обычай.
    • юридический прецедент.
    • нормативно-правовой акт.

    Правовой обычай - это санкционированное государством правило поведения, которое сложилось в результате длительного повторения людьми определенных действий, благодаря чему закрепилось как устойчивая норма. Следует отметить: государство признает не все обычаи, а только те, что отвеча­ют интересам общества на определенном этапе его развития.

    Обычай был исторически первым источником права. Вобрав в себя религиозные, моральные иные культурные ценности народа, он передавался им из поколения в поколение. Однако господствовало обычное право только на ранних этапах развития правовых систем. Первые законы античных и феодальных обществ были по сути сводами законов обычного права, например, законы Дракона (Афины VII в. до н. э.), Законы XII таблиц (Древний Рим V в. до н.э.); так называемые "варварские правды" (Салическая, Баварская, Русская) и т.д.

    В настоящее время обычай практически утратил свое значение. Правда, некоторые его нормы сохранились в гражданском (обычаи делового оборота) и международном (консульские уставы) праве.

    Юридический прецедент - это судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому государство придает общеобязательное значение.

    Суть юридического прецедента состоит в том, что ранее состоявшееся решение государ­ственного органа (судебного или административного) по конкретному делу имеет силу право­вой нормы при последующем разрешении подобных дел.

    Прецедентная форма права практикуется в англосаксонской системе права (Великобритания, США). В странах романо-германской правовой системы роль судебной практики не выходит за рамки толкования закона, а правотворческая деятельность считается исключительным полномочием законодателя.

    Нормативно-правовой акт - это изданный в установленном порядке уполномоченным на то государственным органом акт правотворчества, устанавливающий, изменяющий или отменяющий правовые нормы. Иными словами, нормативно-правовой акт - это официальный акт правотворчества, в котором содержатся нормы права, устанавливаются права, обязанности и ответственность субъектов права. Он рассчитан на неопределенный круг лиц, не ограничен по количеству случаев своего применения.

    Виды нормативно-правовых актов

    Существенное значение имеет классификация нормативно-правовых актов по юриди­ческой силе и субъектам государственного правотворчества.

    Юридическая сила является особым свойством нормативно-правового акта. Она опре­деляет его место и роль в системе законодательства, зависит от положения и полномочий органа, издавшего акт, словом, устанавливает соотношение одного акта с другими и прямо ука­зывает на иерархию (верховенство или подчиненность) нормативно-правовых актов, где выс­шей юридической силой обладают законы.

    Сущность высшей юридической силы заключается в следующем:

    1. Никто, кроме органов законодательной власти, не вправе принимать или отменять законы.

    Например, Конституция РФ в пп. 1,2 ст.105 устанавливает: федеральные законы прини­маются Государственной Думой РФ, после чего подлежат рассмотрению Советом Федерации РФ.

    1. Все правовые акты государства должны издаваться в соответствии с Основным Законом (Конституцией). Если подзаконный акт противоречит закону, то этот акт должен быть приведен в соответствие с законом, либо отменен.

    Например, п.1 ст. 15 Конституции РФ гласит: "Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Рос­сийской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации."

    3. Закон не подлежит утверждению или приостановлению никем, кроме специально уполномоченного на то органа законодательной власти.

    Например, Конституционный Суд может признать закон, принятый Парламентом неконституционным, но отменить его может только сам законодательный орган.

    По юридической силе все нормативно-правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.

    А) Законы.

    Закон - это нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, прини­маемый в особом законодательном порядке, регулирующий наиболее важные общественные от­ношения.

    Законы по своему значению, и, прежде всего, по юридической силе, делятся на основные (конституционные) и обыкновенные.

    Основные законы это конституции.

    Обыкновенные законы представляют собой акты текущего законодательства, которые посвящены различным сторонам политической, экономической, социальной жизни общества.

    Обыкновенные законы по своей внутренней структуре делятся на текущие и кодифици­рованные .

    Кодекс (лат. codex - книга, пень) это единый нор­мативно-правовой акт, систематизирующий законода­тельство какой-либо отрасли права (гражданской, уго­ловной, земельной, и т. д.).

    Особую роль в системе законодательства играют отраслевые кодексы. Они собирают воедино основные положения той или иной законодательной отрасли, а все иные норма­тивные акты данной отрасли "подстраиваются" к отраслевому кодексу.

    В системе законодательства существуют межотраслевые законы, в которых содержатся нормы нескольких отраслей права (например, природоохранительные законы включают в себя нормы административного, гражданского и иных отраслей права).

    В федерациях особое место в системе источников права занимают так называемые федеральные законы.

    Кроме того, по характеру юридических норм, содержащихся в кодексах, они подразде­ляются на материальные и процессуальные кодексы.

    Б) Подзаконные акты

    Подзаконный акт - это акт правотворчества, который основан на законе и не проти­воречит ему. Он призван конкретизировать основные положения закона применительно к опре­деленным общественным отношениям.

    Как правило, все подзаконные акты являются актами различных органов исполнитель­ной власти. По сфере распространения и субъектам издания подзаконные акты подразделя­ются на общие, местные, ведомственные и внутриорганизационные акты.

    По форме различают следующие подзаконные акты:

    • указы и распоряжения президента;
    • постановления правительства;
    • приказы, инструкции, положения министерств, ве­домств, государственных комитетов;
    • решения, распоряжения, постановления местных ор­ганов государственной власти и управления, органов местного самоуправления;
    • локальные нормативные акты.

    Нормативный акт - это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование опреде­ленных общественных отношений. Его практическая реализация связана с деятельностью субъектов права. На практике это выражается в правоприменительной деятельности и связано с правоприменительными актами, которые также носят подзаконный характер.

    Акт применения права - это правовой акт компе­тентного органа или должностного лица, принятый на ос­новании юридических фактов и норм права, определяю­щий права, обязанности или меру юридической ответственности конкретных лиц.

    Поэтому необходимо отличать нормативно-правовой акт от индивидуального акта применения права, который рассчитан на однократное применение, относится к персонально определенным лицам и пре­кращает свое действие с реализацией конкретных прав и обязанностей (штраф за безбилетный проезд, приговор суда по уголовному делу, вынесение выговора).

    От нормативного правоприменительный акт отлича­ется следующим:

    • применяется на основе нормативного;
    • имеет конкретный, персонифицированный характер;
    • не является источником права;
    • выступает как юридический факт.

    Акты применения права классифицируются по раз­личным основаниям:

    1. По субъектам :

    а) акты государственных органов (приговор суда, при­каз об увольнении);

    б) акты негосударственных органов (решения органов местного самоуправления).

    1. По значению :

    а) основные (приговор суда);

    б) вспомогательные (подготавливают издание основ­ных, например, постановление о привлечении лица в ка­честве обвиняемого).

    1. По характеру правового воздействия :

    а) регулятивные (приказ о повышении по службе);

    б) охранительные (постановление о возбуждении уго­ловного дела).

    1. По форме :

    а) отдельный документ (указы, приговоры, решения, приказы и др.);

    б) резолюция на материалах дела;

    в) устная форма (наложение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте).

    Действие нормативно-правового акта

    Нормативно-правовой акт действует во времени, по территории, предметам действия и по кругу лиц, на которых распространяются нормы данного акта.

    Действие нормативно-правового акта во времени

    Действие нормативного акта во времени начинается с момента его вступления в закон­ную силу. Необходимо отличать момент принятия нормативного акта от момента обретения им юридической силы (вступление в действие).

    Как правило, вступление нормативного акта в действие отдалено во времени от дня его принятия. Дата вступления нормативно-правового акта в законную силу может быть свя­зана с моментом его официального опубликования или определено сроком, указанным в самом акте. Прекращение действия нормативного акта, т. е. утрата им юридической силы, наступа­ет при его отмене; фактической замене данного акта другим, регулирующий тот же круг во­просов; при истечении срока, на который был принят нормативный акт.

    Нормативный акт обратной силы не имеет, то есть действие его не распространяется на те отношения, ко­торые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу, за исключением двух случаев:

    если в нормативном акте об этом сказано;

    если нормативный акт смягчает или вовсе устраняет ответственность.

    Действие нормативно-правового акта в пространстве (по территории).

    Пределы действия нормативного акта в пространстве очерчены территорией госу­дарства, которая включает в себя сухопутную территорию, водное пространство (территори­альное море шириной 12 морских миль от линии наибольшего отлива), воздушное простран­ство, недра, гражданские суда под флагом государства, в момент их нахождения в открытом море, военные корабли, где бы они не находились.

    В зависимости от юридической силы и иных характеристик, нормативные акты могут распространять свое действие как на территорию всего государства (федеральные законы), так и на определенную его часть (акты Правительства г. Москвы).

    Также существует так называемый принцип экстерриториальности, согласно которому часть террито­рии государства (здания иностранных посольств, их сред­ства транспорта и т.п.), дипломатические представители иностранных государств, признаются не находящимися на территории государства, где они реально пребывают, а юридически считаются находящимися на территории того государства, чье посольство расположено в данном зда­нии или чьими представителями они являются.

    Действие нормативно-правового акта по предмету.

    Границы действия нормативного акта по предмету определяются кругом общественных отношений, на который распространяются нормы, содержащиеся в данном акте. В связи с этим неограниченное действие имеют нормы Основного Закона (Конститу­ции). Они без исключения распространяются на все правовые отношения, существующие в обществе.

    Действие отраслевых нормативных актов ограничено предметом определенной отрасли права. Например, гражданское законодательство распространяются только на имуществен­ные и личные неимущественные отношения, субъекты которых равны, независимы и не нахо­дятся в состоянии соподчинения.

    В свою очередь, в рамках определенной отрасли в пределах ее отдельных институтов специальные нормы имеют преобладающее значение по отношению к общим нормам.

    Действие нормативно-правового акта по субъекту (лицам).

    Действие нормативного акта по субъекту производно от порядка его действия по террито­рии и предмету. Действие нормативно-правового акта может носить общий и специальный характер. В первом случае действие распространяется на всех лиц, проживающих на данной территории. Регуля­тивное воздействие вторых направлено только на определенную кате­горию субъектов права, например на ветеранов, военнослужащих, пенсионеров, студентов и т.п.

    По общему правилу нормативный акт действует в отношении всех лиц, нахо­дящихся на территории его действия и являющихся субъектом отношений на которые он распространяется. Однако существуют и определенные особенности действия нормативных актов по лицам.

    Например, иностранные граждане и лица без гражданства не могут быть субъектами определен­ных правоотношений (избирать и быть избранными в высшие представительные органы власти, быть государственными служащими и т. д.).

    Сотрудники иностранных посольств (первые лица) не могут привлекаться к уголовной и иной ответственности.

    Право в системе социальных норм. Система права. Нормативно-правовые акты. Законотворческий процесс. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая ответственность.

    Курсовая работа на тему: Правовое регулирование общественных отношений


    1. Право в системе социальных норм

    Право- это:
    1) в субъективном смысле — возможность что-либо осуществить, сделать. Например, у каждого человека есть право пойти в магазин — это право в законе не закреплено;
    2) в объективном — система норм, санкционированных (принятых) государством. В этом смысле под правом имеется в виду не только возможность что-либо осуществить, но и обязанности, выраженные в системе правовых актов.
    Отношения между субъективным и объективным правом могут быть очень разными. В тоталитарных государствах, где власть всецело контролирует общество, это отношение обычно выражается формулой «Все, что не разрешено законом, то запрещено». То есть если прямо в законе не упомянуто право человека обращаться с петицией (заявлением) к чиновнику, то этого делать нельзя. В демократических государствах формула отношения субъективного и объективного права иная: «Все, что прямо не запрещено законом, то разрешено». Тем самым подчеркивается приоритет субъективного права. При этом оно должно иметь границы и при демократии. Так, запрещается злоупотребление субъективным правом, т.е. использование права с целью просто причинить неудобство другим людям. Например, законом не запрещено звонить каждую минуту по телефону другому человеку. Если это делается с целью привнести сложности в жизнь гражданина, — это будет злоупотребление субъективным правом.
    Можно выделить признаки права:
    — социальность — право непосредственно воздействует на человеческое общество; регулирует человеческие отношения;
    — нормативность — право состоит из правовых норм (правил) поведения личности, групп людей, организаций и т.д.;
    — общеобязательный характер — нормы права адресованы всем без исключения: они обязательны для исполнения всеми гражданами, организациями, государством и т.д.;
    — государственно-правовой характер — право выражает волю государства; оно принято от имени государства;
    — обеспеченность государством — исполнение норм права обеспечивается государством; для этого им созданы правоохранительные органы (полиция, прокуратура, суд и т.п.);
    — системность — право представляет собой согласованную, непротиворечивую совокупность правовых норм, которые объединяются в правовые институты, отрасли права;
    — формальная определенность — в отличие от морали право выражено на бумаге, в виде четких формулировок (в законе, ином нормативно-правовом акте).
    Обычно в науке выделяются основные функции права:
    — регулятивная — право регулирует основные общественные отношения;
    — охранительная — право защищает общечеловеческие, общественные, государственные, личные ценности.
    Можно выделить и другие функции права:
    — воспитательную;
    — мировоззренческую;
    — социализирующую.
    Право включает в себя массу правовых норм — общеобязательных правил поведения, установленных и обеспеченных государством и обществом. Правовая норма — основа всего здания права.
    Правовые нормы отличаются от норм морали тем, что они:
    — формально определены;
    — за их нарушение следует юридическая ответственность, а за неисполнение норм морали — моральные санкции (угрызения совести, осуждение коллективом, отказ поддерживать отношенияи т.п.);
    — право регулирует меньший круг общественных отношений. Так, в отличие от морали, право не вторгается в личную жизнь людей. Например, если человек не выполнил обещание позвонить другу, за это не последует юридическое наказание, но это будет считаться нарушением моральных норм;
    — правовые нормы обеспечиваются силой государства, а моральные поддерживаются силой общественного мнения;
    — в нормах права выражена воля государства, а в моральных — общественные представления о должном и недолжном поведении.
    В правовой науке выделяются источники права:
    — правовой обычай — принятый обществом и многократно повторяемый образец поведения;
    — нормативно-правовой акт — сегодня основной источник права. Это закон, указ Президента, постановление Правительства РФ, законы субъектов Федерации и т.п.;
    правовой прецедент — впервые установленное решение суда или иного органа по новой категории дел, пока не урегулированной законом. Прецедент служит образцом для разрешения подобных дел в дальнейшем;
    — нормативный договор. К таковым источникам права относят, например, международные договоры РФ, в которых содержатся нормы права.
    Интересные факты.С развитием законодательства правовой обычай уменьшает свою роль как источник права, однако он до сих пор применяется. Так, в ст. 5 Гражданского кодекса РФ установлено, что в случае отсутствия норм закона к правоотношениям применяются нормы сложившегося обычая. В уголовном праве применение обычаев запрещено.

    2. Система права

    Система права — это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности составляющих его норм и одновременной дифференциации на отрасли и институты. Основа правовой системы — правовая норма. Однородные правовые нормы объединяются в правовые институты; правовые институты, регулирующие подобные отношения, составляют единые подотрасли и отрасли права.
    Правовая норма — это правило поведения, заложенное в нормативно-правовых актах. Правовая норма включает следующие компоненты:
    гипотеза — указание на условия, при которых правовая норма будет действовать (возраст участников правоотношений, их статус, место, время и т.п.);
    диспозиция — модель поведения, заложенная в правовой норме;
    санкция — указание на позитивные или негативные последствия соблюдения или нарушения правовой нормы.
    Рассмотрим ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража»: Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, «наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». В этой статье представлена диспозиция — описание кражи (что это за деяние) и санкции — возможные меры наказания. Правовая норма не совпадает со статьями закона. Поэтому гипотезу к этой норме мы должны найти в другой статье, в частности, в ст. 20 Уголовного кодекса РФ «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность». За кражу этот возраст — 14 лет. Дополнительными элементами гипотезы должна быть вменяемость лица (ст. 21 УК РФ).
    правовое регулирование правоотношения
    Все правовые нормы можно разделить:
    на материальные — устанавливают права и обязанности. Например, материальной нормой права будет положение о том, что каждый имеет право в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации (ст. 37 Конституции РФ);
    — процессуальные — регулируют порядок осуществления прав и обязанностей и их защиту. Процессуальными нормами считаются, в частности, правила осуществления судебного процесса.
    Множество правовых норм составляет систему права. Однородные нормы объединяются в правовые институты. Например, институтами права являются институт собственности, брака. Можно выделить сотни правовых институтов, и вряд ли когда-то получится составить их полный перечень.
    Похожие правовые институты объединяются в отрасли права. Можно выделить основные отрасли российского права:
    конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и взаимоотношения высших органов государственной власти;
    административное право регулирует общественные отношения, возникающие в процессе организационной и исполнительно-распорядительнои деятельности должностных лиц и органов государственного управления (соблюдение правил дорожного движения, противопожарных и санитарных правил и т.д.);
    семейное право регулирует брачно-семейные отношения; условия и порядок вступления в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т.д.;
    финансовое право — совокупность юридических норм, регулирующих отношения, которые складываются в процессе финансовой деятельности государства, т.е. формирование и исполнение государственного и местного бюджетов;
    трудовое право — отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время отдыха;
    гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные отношения в обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. К относятся право собственности, обязательственные отношения, возникающие из договоров, и наследственное право;
    уголовное право — отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за них назначаться.
    Все отрасли права можно классифицировать на публичные и частные. Публичное право регулирует общегосударственный, общественный интерес. Например, нормы уголовного права — публичные. Жизнь человека, собственность, общественные отношения в сфере безопасности относятся к публичным интересам. Следует иметь в виду, что в данном случае жизнь трактуется как ценность, а не то, как человек живет. Общество заинтересовано в защищенности своих членов. Частное право защищает интерес отдельных лиц. Нормы гражданского права, например, обращены к сфере частных прав.
    Интересные факты. В мире сложилось два основных типа правовых семей: англо-саксонская и романо-германская. Первой характерен акцент на правовых прецедентах, нежели законах. Так, в Англии даже нет писаной конституции. Наоборот, романо-германской правовой семье, к которой тяготеем и мы, характерна подробнейшая детализация права в нормативно-правовых актах.

    3. Нормативно-правовые акты. Законотворческий процесс

    Правовые нормы выражены в нормативно-правовых актах. Нормативно-правовые акты — это документы, содержащие нормы права, рассчитанные на всех граждан страны, региона. Их следует отличать от локальных нормативных актов, например, приказов директора, которые тоже содержат нормы, которые, однако, адресованы узкому кругу лиц, например, работникам предприятия.
    Конституцией РФ установлена иерархия (соподчиненность) нормативно-правовых актов:
    1) Конституция РФ — основной закон государства, обладающий высшей юридической силой;
    2) федеральные конституционные законы — непосредственно конкретизируют положения конституции; необходимость принятия таких законов определена самой Конституцией РФ. К таким нормативно-правовым актам можно отнести федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации»;
    3) федеральные законы — основная масса российских законов;
    4) подзаконные нормативно-правовые акты — указы Президента, постановления Правительства РФ. Их цель — обеспечивать исполнение принятых законов.
    Особо выделяются нормы международных договоров в области общепризнанных прав человека. Если нормами такого договора России с другими странами предусмотрено иное, нежели законом РФ, то применяются правила международного договора.
    Следует также отметить, что субъекты РФ издают собственные нормативно-правовые акты (законы области, края, республики и т.п.). По вопросам, не составляющим исключительную компетенцию регионов, эти акты не могут противоречить федеральным конституционным и федеральным законам.
    Законотворческий процесс — процесс разработки, принятия, обнародования и введения в действие нормативно-правовых актов. От его четкости и правильности зависит качество нормативно-правовых актов.
    Выделяют стадии этого процесса:
    — законотворческая инициатива — внесение законопроекта в Государственную Думу РФ. Правом инициативы в России обладают все высшие органы власти (Президент, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации), законодательные (представительные) органы власти субъектов Федерации, а также Верховный Суд, Конституционный суд по вопросам их компетенции;
    — разработка и принятие законопроекта Государственной Думой. Федеральный закон считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (так называемое простое большинство). Федеральный конституционный закон считается принятым, если он получил одобрение более двух третей депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации (квалифицированное большинство);
    — одобрение законопроекта Советом Федерации. Если Совет Федерации в течение 14 дней не приступил к рассмотрению законопроекта, который не подлежит обязательному рассмотрению в верхней палате, то он считается одобренным. Следует учесть, что обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат законопроекты о федеральном бюджете, федеральных налогахи сборах, финансовом, валютном, кредитном, таможенном регулировании, денежной эмиссии, ратификации и денонсации (прекращении действия) международных договоров, статусе и защите государственной границы, а также акты о войне и мире. Если Совет Федерации не одобрил законопроект, а Государственная Дума при повторном голосовании поддержит проект федерального закона в той же редакции не менее двух третей депутатов Государственной Думы, то законопроект считается одобренным;
    — подписание законопроекта Президентом. Глава государства имеет право вето — право отклонить законопроект. Вето может быть преодолено, если при повторном голосовании законопроект в той же редакции поддержат не менее двух третей депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации — в этом случае законопроект подлежит обязательному подписанию Президентом;
    общественные отношения правовое ругилирование
    — обнародование (публикация) закона и введение его в действие. Неопубликованные законы не применяются. Официальная публикация принятых законов осуществляется в «Российской газете» и «Собрании законодательства Российской Федерации».
    Законотворческий процесс — очень важная юридическая процедура. От нее зависит качество принимаемых в стране законов, а значит, и жизнь каждого гражданина страны.
    Интересные факты. В России, как и большинстве других государств, основным разработчиком законопроектов для последующего их внесения в парламент является исполнительный орган власти — правительство. Оно лучше знает о положении дел в стране и потребностях в принятии новых нормативных актов.

    4. Правомерное поведение и правонарушение

    Правомерное поведение — это поведение человека, соответствующее нормам права. Главная социальная ценность такого поведения — в обеспечении стабильности общественных отношений, формировании уважения к праву.
    Рамки правомерного поведения несколько шире, чем допустимые границы поведения, соответствующего нормам морали. Так, право не регулирует помыслы людей, не ограничивает выбор способов поведения в личных отношениях. При этом рамки правомерного поведения не только могут быть четко определены в законе, но и определяться запретом на злоупотребление правом. Хорошо известен принцип: «Права одного человека кончаются там, где начинаются права другого человека». Злоупотребление правом — это использование права с главной целью причинить неудобство другим людям. Например, законом не ограничивается право писать заявления в государственные органы, в том числе и правоохранительные. Такие органы власти обязаны в течение максимум 30 днейдать ответ на обращения граждан. При этом если обращения в правоохранительные органы стали регулярными с основной целью причинить неудобство другому человеку, то это можно признать злоупотреблением субъективным правом.
    Социально опасным считается правонарушение. Оно не только может повлечь за собой отрицательные последствия, но и стать прецедентом (примером) необязательности соблюдения закона. Именно поэтому закон карает любые правонарушения, а не только те, из-за которых наступили реально опасные последствия для личности, общества или государства. Пример — призывы к насильственному свержению государственного строя РФ. Это преступление, даже если оно не было осуществлено, карается очень жестко — лишением свободы на определенный срок. Ибо такое незаконное повеление просто может являться примером, побудительной силой для других — и в этом опасность таких призывов.
    Правонарушение — виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм. Это важнейшие признаки правонарушения. Выделяют состав правонарушения:
    — субъект — вменяемое дееспособное лицо, достигшее возраста юридической ответственности;
    — объект — общественные отношения, на которые посягает правонарушитель;
    — субъективная сторона — вина лица, совершившего правонарушение. Вина — психическое отношение лица к содеянному. Выделяют формы вины: прямой умысел (лицо знало о возможных вредных последствиях деяния и желало их наступления); косвенный умысел (лицо знало о возможном вреде, но относилось к нему безразлично или сознательного его допускало); самонадеянность (лицо знало о возможных опасных последствиях деяния, но самонадеянно пыталось их предотвратить); небрежность (лицо не знало о возможном вреде своего деяния, хотя в силу возраста, статуса и т.п. должно было знать);
    — объективная сторона — совокупность имеющих значение обстоятельств совершения правонарушения (время, место и т.п.).
    Выделяют виды правонарушений:
    гражданско-правовой проступок — нарушение имущественных обязательств по договорам, причинение вреда гражданину или организации. За него следует гражданско-правовая (материальная) ответственность;
    административный проступок — нарушение установленного правопорядка, норм административного права. За этот вид проступка предусмотрена административная ответственность;
    дисциплинарный проступок — нарушение установленной дисциплины труда или учебы работником (обучающимся); влечет дисциплинарную ответственность;
    уголовное преступлениенарушение норм Уголовного кодекса РФ; деяние, прямо направленное против интересов личности, общества и государства. Следствием преступления является возложение уголовной ответственности на преступника.
    Например, человек совершает проступок — превышает максимально допустимую скорость на автомобиле в городе 60 км/ч. Это будет административный проступок — нарушение правопорядка, не повлекшее серьезных последствий (гибели людей, уничтожения имущества и т.п.). Кража, т.е. умышленное хищение чужого имущества, — уголовное преступление, поскольку направлено против личности. Опоздание человека на работу является дисциплинарным проступком, поскольку нарушает установленный работодателем режим рабочего времени и распорядок рабочего дня. Примером гражданско-правового проступка можно считать просрочку платежа по кредиту банку. При этом следует учесть, что, если гражданин брал кредит, заранее зная, что возвращать его не будет, то это деяние можно признать уголовным преступлением (мошенничеством), поскольку оно было прямо направлено против интересов банка и его владельцев.
    Интересные факты. Законодательство большинства государств, в том числе и России, постепенно эволюционирует по направлению к поощрениям за правомерное поведение, нежели каре за противоправное. Свидетельство этому — гуманизация наказаний, а также введение системы поощрений (например, льготы отслужившим срочную службу и т.п.).

    5. Юридическая ответственность

    Юридическая ответственность — претерпевание неблагоприятных последствий содеянного правонарушителем. Юридическая ответственность реализуется чаще всего в виде наказания. Наказание — это применение мер государственного принуждения к нарушителю за совершение противоправного деяния. Юридическая ответственность применяется к правонарушителю с целью его исправления, восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых правонарушений.
    Принципы юридической ответственности:
    — законность — ответственность должна осуществляться на основе закона. Самосуд недопустим;
    — гуманность — ответственность должна быть соразмерна проступку и не может иметь главной целью месть;
    — целесообразность — ответственность налагается с главной целью — не допустить правонарушений в дальнейшем;
    — справедливость;
    — неотвратимость — за каждое правонарушение должна последовать юридическая ответственность;
    — недопустимость удвоения наказания — за одно и то же правонарушение не может быть назначено двойное наказание;
    индивидуализация наказания — предполагает учет особенностей личности при возложении юридической ответственности и назначении наказания.
    Юридическая ответственность наступает за нарушение норм права.
    Выделяют следующие виды юридической ответственности:
    дисциплинарную — ответственность за нарушение работником дисциплины труда. Она накладывается работодателем. Такая ответственность реализуется в виде наказаний: предупреждения, выговора, увольнения. Причем увольнение работодатель вправе применить только при повторном грубом нарушении работником трудовой дисциплины. Если работник в течение года после наложения дисциплинарного взыскания не совершал дисциплинарных проступков, то он считается не привлекавшимся к дисциплинарной ответственности;
    гражданско-правовую — ответственность за неисполнение гражданско-правовых норм, договорных обязательств. Наиболее часто она может быть выражена в виде обязанности загладить причиненный вред, компенсации убытков, неустойки. Неустойка — это обязанность того, кто нарушил договорные обязательства, выплатить определенную в договоре или законе денежную сумму другой стороне сверх размера убытков. То есть неустойка носит штрафной характер, но выплачивается не государству, а другой стороне договора. В случае нарушения норм, защищающих личные неимущественные блага, могут применяться наказания в виде материальной компенсации морального вреда, обязанности принести извинения или опубликовать опровержение недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство человека;
    административную — ответственность, которая наступает за нарушение норм административного права, установленного правопорядка. Реализуется чаще всего в виде таких наказаний, как предупреждение, штраф, лишение специального права (например, права управления транспортным средством), исправительных или обязательных работ, лишения права занимать должности, административного ареста. Административное наказание определяется государством;
    уголовную — это самая тяжелая ответственность, наступающая за нарушением норм уголовного права. Реализуется в таких формах, как штраф, обязательные или исправительные работы, лишение права занимать какие-либо должности, конфискации имущества, ограничении свободы, лишении свободы на определенный срок, пожизненном лишении свободы.
    Цель наказания — прежде всего не допустить повторного совершения правонарушений, а также перевоспитать правонарушителя, удержать от совершения правонарушений людей. Зная о возможном наказании, многие люди воздержатся от совершения действий, нарушающих закон. Следует заметить, что возмездие, месть — не главные цели наказания. В древности действовал принцип талиона: «Око за око, зуб за зуб». Он предполагал определение наказания в точном соответствии с тяжестью совершенного правонарушения. В этом принципе выражена прежде всего такая цель наказания, как месть. В большинстве современных государств, как и в России, принцип талиона, т.е. равного возмездия, не используется.
    Интересные факты. В российской практике судам дано право по совокупности преступлений определять итогового наказание путем частичного или полного поглощения менее строгого наказания более строгим. В Англии наказание определяется отдельно для каждого преступления и потом складывается. Таким образом, в английских судах могут проводиться споры о том, к какому сроку лишения свободы приговорить преступника — 320 или 325 годам.



    Чтобы скачать работу бесплатно нужно вступить в нашу группу ВКонтакте . Просто кликните по кнопке ниже. Кстати, в нашей группе мы бесплатно помогаем с написанием учебных работ.


    Через несколько секунд после проверки подписки появится ссылка на продолжение загрузки работы.
    Бесплатная оценка
    Повысить оригинальность данной работы. Обход Антиплагиата.

    РЕФ-Мастер - уникальная программа для самостоятельного написания рефератов, курсовых, контрольных и дипломных работ. При помощи РЕФ-Мастера можно легко и быстро сделать оригинальный реферат, контрольную или курсовую на базе готовой работы - Правовое регулирование общественных отношений.
    Основные инструменты, используемые профессиональными рефератными агентствами, теперь в распоряжении пользователей реф.рф абсолютно бесплатно!

    Как правильно написать введение?

    Секреты идеального введения курсовой работы (а также реферата и диплома) от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать актуальность темы работы, определить цели и задачи, указать предмет, объект и методы исследования, а также теоретическую, нормативно-правовую и практическую базу Вашей работы.


    Секреты идеального заключения дипломной и курсовой работы от профессиональных авторов крупнейших рефератных агентств России. Узнайте, как правильно сформулировать выводы о проделанной работы и составить рекомендации по совершенствованию изучаемого вопроса.


    Назначение права, его принципов, как неоднократно уже отмечалось, состоит в регулировании общественных отношений.

    Правовое регулирование – осуществляемое при помощи права и иных юридических средств воздействие на общественные отношения.

    Правовое регулирование не следует смешивать с более широким по объему понятием – правовым воздействием на общественные отношения. Помимо сугубо юридических средств, правовое воздействие включает в себя воспитательные, организационные, профилактические и иные средства правового влияния на поведение человека.

    Правовое регулирование является одним из видов социального регулирования, без которого общество существовать не может. Правовое регулирование – важнейший вид социального регулирования. Его особенности связаны со спецификой права как особого социального явления: это нормативное регулирование, в основе которого лежат идеи свободы и справедливости.

    Те общественные отношения, которые подвергаются правовому регулированию, называются предметом правового регулирования.

    Есть объективные и субъективные пределы правового (законодательного) регулирования. Иными словами, далеко не все общественные отношения могут регулироваться правом.

    Не регулируются правом (точнее сказать, не должны регулироваться) отношения, которые с экономической точки зрения не созрели для такого регулирования. Не регулируются правом отношения любви, товарищества, которые по своему характеру не терпят правового вмешательства. Не регулируются правом отношения с участием душевнобольных, признанных невменяемыми или недееспособными. Не регулируются, наконец, правом те отношения, регулировать которые нецелесообразно, ибо с ними вполне "управляются" нормы морали, обычай, иные социальные предписания. Многие отношения между супругами, например, можно было бы урегулировать юридическими нормами, но в этом нет смысла и надобности (количество поцелуев в неделю, время прихода домой, место за кухонным столом и т.д.).

    Все иные общественные отношения могут быть предметом правового регулирования и закрепляются в законодательстве.

    Предмет правового регулирования весьма подвижен. Он может сужаться, и тогда из законодательства "уходят" отдельные нормы или целые их блоки (например, акты, регулировавшие государственно-плановую экономику), а может расширяться. Это происходит в случае появления новых общественных отношений, требующих правового воздействия, что влечет издание новых юридических норм.

    Регулируются общественные отношения определенным способом (или их совокупностью), который называется методом правового регулирования.

    Он, как и предмет правового регулирования, динамичен. По мере укрепления экономики, стабилизации государственных структур и общественного порядка, развития демократии жесткие методы правового регулирования уступают место более мягким.

    Правовое регулирование общественных отношений осуществляется с помощью целой совокупности юридических средств, называемых механизмом правового регулирования.

    В этот механизм входит подавляющее число элементов правовой системы, за исключением правовых учреждений. Основными элементами механизма правового регулирования являются:

    • – юридические нормы;
    • – правоотношения;
    • – акты реализации права (индивидуальные правовые акты);
    • – принципы права;
    • – правовая культура.

    Последние два элемента являются "сквозными", ибо они пронизывают весь механизм правового регулирования, включаясь в той или иной мере в его иные элементы.

    Правовое регулирование – это процесс, длящийся во времени. Он включает две стадии: регламентацию общественных отношений и действие юридических норм.

    Регламентация общественных отношений – урегулирование с помощью права (или других социальных норм) определенных сфер или областей общественных отношений.

    Правовая (законодательная) регламентация как стадия правового регулирования состоит в издании юридических норм, охватывающих определенные группы общественных отношений. Это своего рода "подведение под право" общественных отношений. Прежде чем регулировать поведение людей с помощью правовых норм, необходимо иметь эти нормы.

    В этом суть правовой регламентации. Правовая регламентация общественных отношений заключается в определении и закреплении в юридических нормах круга общественных отношений, регулируемых правом, в определении субъектов права, их прав, свобод и юридических обязанностей, установлении ответственности за нарушение юридических предписаний.

    Юридические нормы, таким образом, являются результатом первой стадии правового регулирования общественных отношений и первым основным элементом механизма правового регулирования.

    Действие юридических норм – претворение права в жизнь, в реальное поведение людей.

    Юридические нормы для того и издаются, чтобы действовать. В процессе их действия возникают предусмотренные в нормах права и обязанности, приобретает четкие, реальные контуры предмет правового регулирования, приводятся в движение рычаги, обеспечивающие правопорядок. Действие юридических норм неразрывно связано с правоотношениями, которые являются формой бытия юридической нормы и выступают основным элементом механизма правового регулирования.

    В действии – реальная жизнь нормы. Действие юридических норм и реализация юридических норм означают, по сути дела, одно и то же. Формы реализации юридических норм – соблюдение, исполнение, использование и применение – это и формы их действия.

    Реализация правовых норм осуществляется в актах реализации – юридически значимом поведении, в котором реально осуществляются права и обязанности субъектов. Акты реализации норм права – третий основной элемент механизма правового регулирования.

    Что же касается путей действия права, то они таковы:

    • – законодательное наделение лиц и организаций, иными словами, субъектов права, правоспособностью и дееспособностью; обладая такими свойствами, субъекты могут полностью включаться в процесс правового регулирования, а для права создаются условия (предпосылки) его действия;
    • – наделение субъектов права юридическими правами и обязанностями;
    • – получение субъектами права реальных благ, иных правовых результатов, предусмотренных нормами;
    • – угроза применения государственного принуждения за неисполнение нормы права, а также реальное применение государственного принуждения.

    Указанными путями действуют все юридические нормы. По все ли юридические нормы являются действующими, т.е. все ли они реализуются?

    Есть нормы, вообще не действующие. Это все устаревшие нормы, не отвечающие новым условиям и потому не применяющиеся.

    Норма может не действовать и потому, что она слишком общая, не детализирована, и потому, что не установлен порядок ее действия. Именно поэтому крупные законодательные акты требуют, как правило, издания дополнительных, конкретизирующих актов, о чем говорится нередко в самих принимаемых законах. Например, ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения": "Правительству Российской Федерации в течение шести месяцев принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Федерального закона".

    Эффективность правового регулирования. Термин "эффективность" употребляется в русском языке в значении результата, следствия чего-нибудь. Отсюда эффективность в нраве органически связана с результативностью, действенностью определенных мер поведения, юридического предписания.

    Мерилом эффективности норм права (а следовательно, и правового регулирования) является степень достижения ими поставленной цели. Учитываются, таким образом, два обстоятельства: поставленная цель и достигнутый результат. При этом следует различать цели ближайшие, промежуточные и конечные; прямые и косвенные.

    Определяя результативность правового регулирования, надо исходить из того, что правовые нормы направлены:

    • – на закрепление юридическими средствами общественных отношений, уже сложившихся в обществе;
    • – стимулирование дальнейшего развития существующих отношений;
    • – вытеснение социально вредных и опасных связей и отношений.

    Соотнеся фактические результаты действия юридических норм с целями, которые ставились при их издании, можно судить об эффективности или неэффективности юридических норм. Эффективной будет норма, если поставленные цели достигнуты. Степень достижения этих целей определяет и степень эффективности юридической нормы, правового регулирования.

    Эффективность правовых норм тесно связана с их социальной ценностью. Если норма эффективна, она имеет и социальную ценность. Но неэффективность нормы еще не свидетельствует о ненужности нормы. Обладая социальной ценностью, норма права в силу определенных причин может быть неэффективной.

    Условия эффективности юридических норм, правового репетирования весьма разнообразны. Основные из них следующие.

    1. Соответствие юридических норм характеру и уровню экономического и социального развития страны. Если нормы права верно отражают это развитие, они могут быть эффективными. К сожалению, современное российское законодательство нс всегда соответствует состоянию экономики, учитывает ее особенности.

    Законодательство не должно быть ориентировано на стихийный рынок, зарубежные инвестиции. Оно призвано стимулировать развитие отечественного производства, заботиться о российском товаропроизводителе.

    2. Совершенное законодательство. Чем совершеннее законодательство, тем полнее будут достигаться цели, поставленные при издании юридических норм. Совершенное законодательство – это научно обоснованное, непротиворечивое, прогрессивное законодательство. Это законодательство, где дана адекватная юридическая оценка регулируемым общественным отношениям и предложена наиболее оптимальная положительная или отрицательная реакция государства на поведение субъектов права.

    Современное российское законодательство пока еще противоречиво. Причины этого: отсутствие четкого представления о путях развития российского общества и как следствие этого отсутствие продуманного плана законотворческих работ; лоббирование законопроектов, отвечающих узкогрупповым интересам, наличие дублирующих федеральных государственных структур, влияющих на правотворчество (Правительство РФ и Администрация Президента РФ) и др.

    Малоэффективными будут нормы, устанавливающие завышенные обязанности или санкции, не соответствующие содеянному.

    По этой причине недостаточно эффективно современное налоговое законодательство, не стимулирующее развитие производства, а физических лиц побуждающее скрывать доходы. Снижение процентной ставки налога сделало бы ненужными противозаконные манипуляции по сокрытию доходов, стимулировало бы развитие экономики и привело бы к увеличению денежных сборов.

    С другой стороны, не будет эффективным и законодательство, занижающее ответственность правонарушителей либо вообще ее не устанавливающее.

    3. Высокий уровень правовой культуры. Правовая культура – это знание права и осознанное стремление следовать требованиям юридических норм. Можно хорошо знать содержание правовых предписаний, но не выполнять их. В этом случае речь о правовой культуре идти не может.

    Чем выше уровень правовой культуры, тем надежнее и последовательнее выполняются правовые предписания, тем эффективнее правовое регулирование общественных отношений. К сожалению, уровень правовой культуры граждан, должностных лиц в российском обществе не слишком высок. Зато процветает правовой нигилизм – отрицательное отношение к праву и выполнению его требований.

    Эффективность правового регулирования зависит и от многих других факторов: состояния нравственности в обществе, уровня работы правоохранительных органов и т.д. Только совокупность всех необходимых условий обеспечивает эффективность правового регулирования общественных отношений.

    Правовое регулирование

    Не следует путать с Социальным регулированием.

    Правово́е регули́рование - процесс целенаправленного воздействия государства на общественные отношения при помощи специальных юридических средств и методов , которые направлены на их стабилизацию и упорядочивание.

    Особенность правового регулирования как отдельного вида социального регулирования заключается в том, что воздействие на поведение людей и общественные отношения осуществляется исключительно при помощи специальных правовых средств и методов. Отсюда использование любых других средств правового характера, специально для этого не предназначенных, правовым регулированием не считаются, они относятся к более широкому понятию - правовое воздействие. Поэтому какое-либо воздействие на поведение людей через средства массовой информации , путём пропаганды или агитации , в том числе нравственного или правового воспитания и обучения не являются правовым регулированием, ввиду того, что не представляют из себя специально направленную юридическую деятельность по упорядочиванию общественных отношений .

    Правовое регулирование следует отличать от правового воздействия. Под ним понимается весь процесс влияния права на социальную жизнь общества. Предмет правового воздействия намного шире предмета правового регулирования, который содержательно входит в него. Помимо собственно правового регулирования правовым воздействием также охватываются экономические , политические и социальные отношения , которые правовом напрямую не регулируются, но на которые оно так или иначе оказывает влияние (информационно-правовое и воспитательно-правовое воздействие).

    Предмет и пределы регулирования

    Предмет правового регулирования - это совокупность общественных отношений, на которые направлено воздействие правовых средств и методов.

    Предмет существует как у каждого отдельно взятого правого средства (норма права , отрасль права , правоприменительный акт), так и в целом предмет представляет собой совокупность всех общественных отношений, на которые целенаправленно воздействует право. Посредством права невозможно урегулировать абсолютно все общественные отношения, поэтому должна быть достаточно точно определена сфера их регулирования. В сферу правового регулирования должны входить все те отношения, которые уже урегулированы правом - они составляют собственно предмет, а также те, которые только нуждаются в таком регулировании.

    Нельзя допускать, чтобы сфера правового регулирования была слишком сужена либо чересчур расширена. В случаях, когда роль права при регулировании общественных отношений занижена или незначительна, может возникнуть ситуация хаоса и произвола в обществе, грозящее серьёзным нарушением правопорядка. И наоборот, в случаях, когда при помощи права пытаются урегулировать практически все общественные отношения, которые даже не нуждаются в этом, возникает ситуация тотального контроля государства за всей социальной жизнью общества и, как следствие, произвола уже со стороны самого государства .

    В сферу правого регулирования принято включать три группы общественных отношений :

    • отношения людей по обмену материальными либо нематериальными ценностями (экономические отношения);
    • отношения по властному управлению (политические отношения);
    • отношения по обеспечению правопорядка (обеспечивают функционирование первых двух групп).

    Также в теории выделяются пределы правового регулирования, которые являются условными границами вмешательства в общественные отношения при помощи правовых средств. За их рамками общественные отношения не подлежат и не нуждаются в правовом регулировании.

    Пределы правового регулирования подразделяются на:

    • Объективные - зависят от природных, технических, социальных и иных факторов, которые делают невозможным воздействия права на те либо иные общественные отношения (отсутствие технической возможности, финансово-материальных средств и др.);
    • Субъективные - всегда зависят от воли законодателя , не желающего по тем или иным причинам регулировать определённые общественные отношения.

    Характеристика

    Способы

    Способы правового регулирования представляют из себя основные пути регулирующего воздействия права на общественные отношения, характеризующиеся следующими предписаниями, зафиксированными в норме права:

    • Дозволение - предоставление управомоченному лицу возможности совершать определённые действия, при этом такое лицо по своему усмотрению может уклониться от их совершения или не воспользоваться ими вообще (например, собственник вещи вправе владеть, пользоваться и распоряжаться ею; граждане вправе избирать и быть избранными в органы власти).
    • Позитивное обязывание - обязанность какого-либо лица совершить определённое действие, при этом он не имеет возможности уклониться от такого совершения или проигнорировать его (например, обязательства по уплате налогов , по исполнению договора; воинский долг).
    • Запрет (негативное обязывание) - обязанность какого-либо лица воздержаться от совершения определённых действий под угрозой, в случае неисполнения такого требования, применения различного рода санкций (например, при совершении преступлений или административных правонарушений).

    Методы

    Методы образуют совокупность способов, приёмов и средств, используемые в процессе правового регулирования, и свойственные какому-либо институту, отрасли права или иному элементу системы права .

    • Императивный (субординации) - воздействие на общественные отношения, когда субъекту предписывается строго заданный вариант поведения и он не имеет возможности уклониться от его осуществления под угрозой применения мер принуждения. Присуще отраслям публичного права , где имеют место отношения власти и подчинения.
    • Диспозитивный (координации) - при регулировании отношений между субъектами предусматриваются лишь общие рамки возможного поведения, при этом внутри них субъекты вправе самостоятельно предусмотреть иной вариант поведения по своему усмотрению, в том случае, если таким правом они не воспользовались, их отношения будут регулироваться согласно общим предписаниям. Классический метод всех отраслей частного права , основанных на равенстве сторон .
    • Поощрительный - субъекту предписывается определённый вариант поведения, при этом за качественно совершённое исполнение предполагается мера дополнительного благоприятного воздействия (поощрение).
    • Рекомендательный - субъекту определяется возможный вариант поведения, но он не обязан его придерживаться и может свободно уклониться от исполнения.

    Типы

    Классические типы правового регулирования

    Типы сочетают в себе способы правового регулирования в зависимости от их целевой направленности и свойственны определённой совокупности отраслей права.

    • Общедозволительный - субъекту предоставляется возможность выбирать любой вариант поведения, кроме тех, что прямо и строго сформулированы в виде запретов. Такие запреты очень точно определены, а круг дозволенного не ограничен. Правовая формула выглядит следующим образом: «разрешено всё то, что прямо не запрещено ». Таким путём регулируется, как правило, правовой статус личности ; осуществление гражданского и предпринимательского оборота .
    • Разрешительный - субъект вправе осуществлять только тот вариант поведения, который ему прямо разрешён, всё остальное считается запрещённым и требует специального разрешения. Правовая формула выглядит следующим образом: «запрещено всё то, что прямо не разрешено ». Таким образом регулируются практически все отношения в сфере публичного права, подобная схема также может иметь место и при регулировании отношений в сфере частного права, например, осуществление отдельных видов деятельности, на которые требуется разрешение (лицензия).

    Некоторые исследователи полагают, что существует необходимость выделения ещё одного типа регулирования - Дозволительно-обязывающего . Он предоставляет субъекту тот объём прав, который необходим для исполнения его обязанностей. Здесь достаточно точно определены права и обязанности субъекта, а всё то, что находится за их пределами изымается из сферы регулирования. Правовая формула выглядит следующим образом: «дозволено только то, что предписано законом ». Таким образом регулируется правовой статус государства и государственных органов , их предметы ведения и полномочия.

    Классификация

    В зависимости от средств правового регулирования:

    • Нормативное - регулирование осуществляется посредством норм позитивного права и распространяется на неограниченный круг лиц. Является первичным, который определяет общие правила для всех общественных отношений определённого вида, а не для единичного случая.
    • Индивидуальное (казуальное) - регулирование осуществляется с помощью индивидуальных правовых средств (правомерные односторонние действия, договоры , правоприменительные акты : административные и судебные решения). Распространяется на индивидуально-определённый (поименованный) круг лиц, вытекает из нормативного регулирования и конкретизирует его.
      • Координационное (саморегулирование) - регулирование осуществляется непосредственно участниками общественных отношений без участия в них государства (заключение договоров, осуществление правомерных действий).
      • Субординационное - регулирование конкретных общественных отношений, в которых участвует государство в лице своих компетентных органов (принятие административных и судебных решений).

    В зависимости от субъекта, осуществляющего правовое регулирование:

    • Государственное - осуществляется государственными органами и их должностными лицами с применением исключительно правовых норм.
    • Негосударственное - осуществляется общественными организациями , коллективами или индивидуальными участниками общественных отношений с применением как норм права, так и индивидуальных правовых средств.

    В зависимости от степени централизации:

    • Централизованное - единообразное регулирование общественных отношений на всей территории страны.
    • Децентрализованное - регулирование осуществляется из различных центров и уровней в пределах страны (например в федеративном государстве).

    В зависимости от сферы действия права:

    • Общее - распространяется абсолютно на всех субъектов.
    • Ведомственное - распространено только кв какой-либо сфере государственного управления.
    • Местное - распространено на уровне административно-территориальных или муниципальных образований .
    • Локальное - распространено внутри корпоративных сообществ и организаций.

    Стадии и механизм регулирования

    Стадии

    Вторая стадия (юридический факт + правоотношение) - происходит индивидуализация и конкретизация нормативных предписаний после наступления юридических фактов , то есть воплощение нормы права применительно к конкретному общественному отношению, где она начинает работать. На этой стадии правовыми средствами являются субъективные права и юридические обязанности.

    Третья стадия (реализация права) - правовые предписания воплощаются в жизнь и имеют конкретный правовой результат, в том числе посредством правообеспечительной и правоохранительной функций. Правовыми средствами здесь являются акты использования права, исполнения обязанности или соблюдения запрета.

    Четвёртая стадия (правоприменение) - деятельность компетентных органов, связанная с индивидуализацией предписаний нормы права и оформленная в виде акта применения права. Является факультативной стадией, субъекты прибегают к ней только в случае возникновения такой необходимости, когда реализация правовых предписаний невозможна без вмешательства со стороны компетентных органов (в основном сфере регулятивных и охранительных отношений: регистрация брака, принятие судебного решения). Правовым средством здесь является правоприменительный акт.

    Механизм

    Механизмом правового регулирования является совокупность специальных юридических средств, при помощи которых осуществляется регулирование общественных отношений. Правовые средства выступают в качестве инструментов, используемых в процессе правового регулирования.

    Основные правовые средства (являются основными на конкретной стадии правового регулирования):

    • субъективные права и юридические обязанности;
    • акты реализации права;

    Вспомогательные правовые средства (состоят в неразрывной связи с основными):

    См. также

    Примечания

    Литература

    • Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова . - М .: ИНФРА М-Норма, 1997. - 570 с. - ISBN 5-86225-404-4
    • Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник для вузов. - М .: Юрайт-М, 2002. - 432 с. - ISBN 5-7975-0616-5

    Ссылки

    • Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: Тема «Правовое регулирование и его механизм» . Сибирский Юридический Вестник. - 2003. - № 1. Проверено 12 декабря 2012.

    Wikimedia Foundation . 2010 .

    Смотреть что такое "Правовое регулирование" в других словарях:

      Правовое регулирование - осуществляемое при помощи права и совокупности правовых средств упорядочение общественных отношений, их юридическое закрепление, охрана и развитие. Действие права не осуществляется самопроизвольно. Нужен специальный «агрегат», который бы всякий… … Элементарные начала общей теории права

      Форма регулирования общественных отношений, посредством которой поведение их участников приводится в соответствие с требованиями и дозволениями, содержащимися в нормах права. Предполагаетосознание субъектами своих прав и обязанностей, в которых… … Финансовый словарь

      Правовое регулирование - (англ law/juridi cal/legal regulation/rules) гос ное регулирование общественных отношений путем установления норм права, направляющих поведение субъектное права на реализацию целей, выдвигаемых субъектом правотворчества в данный исторический… … Энциклопедия права

      Юридический словарь

      ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, процесс воздействия государства (см. ГОСУДАРСТВО) на общественные отношения с помощью юридических норм. Предметом правового регулирования является форма общественных отношений, которая закрепляется группой юридических норм … Энциклопедический словарь

      ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - процесс воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм (норм права). Предметом П.р. является определенная форма общественных отношений, которая закрепляется соответствующей группой юридических норм. Так, например,… … Юридическая энциклопедия

      правовое регулирование - процесс воздействия государства на общественные отношения с помощью юридических норм (норм права). Основывается на предмете и методе П.р. Предметом является определенная форма общественных отношений, которая закрепляется соответствующей группой… … Большой юридический словарь

      Правовое регулирование - осуществляемая всей системой юридических средств, форм и методов, правовая регламентация (организация, упорядочение) общественных отношений. В правовом регулировании выделяются следующие компоненты: а) предмет регулирования, т.е. то, на что… … Теория государства и права в схемах и определениях