Войти
Образовательный портал. Образование
  • Причины выброса токсичных веществ Несгораемые углеводороды и сажа
  • Современный этап развития человечества
  • Лилия яковлевна амарфий Могила лилии амарфий
  • Значение имени мариям Имя марьям значение происхождение
  • Семь советов от Отцов Церкви
  • Унжа (Костромская область)
  • Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Права на средства индивидуализации и их защита Права на средства индивидуализации юридических лиц товаров работ услуг

    Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Права на средства индивидуализации и их защита Права на средства индивидуализации юридических лиц товаров работ услуг

    По российскому законодательству правовая защита предоставляется четырем типам средств индивидуализации: коммерческим обозначениям, фирменным наименованиям, товарным знакам, наименованиям мест происхождения товаров. Они необходимы для различения товаров, услуг и работ, а также предприятий, торгующих ими. Регистрировать и охранять свои права на средства индивидуализации очень важно для бизнеса.

    Основные средства индивидуализации в гражданском праве

    Под средством индивидуализации подразумевают некое условное обозначение, которое используют для выделения изготовителя, его продукта или линейки продуктов среди рыночных аналогов. Средства индивидуализации воплощают в текстовом, графическом, трехмерном, звуковом и других видах (в том числе смешанных).

    Средства индивидуализации классифицируются по объектам, которым они присвоены (и от объекта зависит объем прав, которым располагает владелец средства индивидуализации):

    1. Средства индивидуализации, уникализирующие предприятие как субъект гражданского права:

    • название юридического лица;
    • его месторасположение (на него исключительные права не распространяются);
    • доменное имя компании.

    2. Средства индивидуализации продукции среди однотипных изделий, услуг и т. д.:

    • товарный знак,
    • знак обслуживания,
    • наименование места происхождения товаров.

    3. Средства индивидуализации, определяющие предприятие как имущественный комплекс:

    Обладатель этих средств индивидуализации, исключая место пребывания компании, имеет исключительные права на них. Но правовой режим их использования различается: коммерческое обозначение охраняется по умолчанию, если применяется предприятием, а права на все остальные средства индивидуализации – товарные знаки и знаки обслуживания, имя компании, название места изготовления продукции – нужно отдельно регистрировать в государственных органах, после чего они попадают под защиту.

    Споры по поводу прав на владение коммерческим обозначением представляют определенную сложность, поскольку каждая из сторон вынуждена доказывать, что она владеет и пользуется данным средством индивидуализации дольше, чем оппонент, а следовательно, имеет права на него. Поэтому коммерческие обозначения нередко регистрируют в независимых организациях.

    Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц: особенности, возникновение и прекращение

    Основания для возникновения исключительных прав на средства индивидуализации различны. Так, для фирменного наименования исключительное право возникает при регистрации нового юридического лица в налоговых органах, право на товарный знак и место происхождения продукции – при регистрации этих обозначений в ФИПС, а для коммерческого обозначения – при завоевании определенной степени узнаваемости на какой-либо территории.

    Исключительное право на средство индивидуализации состоит в следующем:

    • использование средства индивидуализации самим владельцем;
    • наложение запрета на подобное использование другими лицами;
    • право распоряжаться средствами индивидуализации (только для товарных знаков и коммерческих обозначений).

    Право на использование тут понимается широко: начиная с нанесения средства индивидуализации на упаковку или сам товар, рекламоноситель, витрину до присутствия в документах компании и доменном имени сайта. Разумеется, у каждого вида средств индивидуализации своя специфика применения.

    Права на средства индивидуализации товаров, работ и услуг, равно как и предприятий, их предлагающих, являются личными и неимущественными. Так, право на название юридического лица неразрывно связано с репутацией компании и ее владельцев.

    Причем все средства индивидуализации, как правило, можно оценить с финансовой точки зрения, поскольку они становятся нематериальными активами предприятия. Поэтому нарушение прав на средства индивидуализации столь болезненно для бизнеса: компании и частные предприниматели, чьим обозначением незаконно воспользовались, несут не только имиджевый, но и ощутимый денежный ущерб.

    Особенности субъективного права на средство индивидуализации заключаются:

    • в исключительном характере: весь потенциал обозначения может в полной мере использовать только его владелец;
    • в абсолютности: права, доступные собственнику средства индивидуализации, не могут использовать никто.

    Право на средство индивидуализации характеризуется еще несколькими признаками:

    • это право возникает при регистрации объекта промышленной собственности или самого юридического лица в государственных инстанциях;
    • является сразу и возможностью, и обязанностью для правообладателя: владелец средства индивидуализации не просто может его применять, но и обязан это делать;
    • может быть бессрочным (право на имя компании) или иметь конечный срок действия (право на товарный знак актуально 10 лет, затем может быть продлено);
    • собственник средства индивидуализации может наделить некоторыми правами на его использование третьих лиц (по договору франчайзинга и т. п.);
    • более того, исключительное право на такое средство индивидуализации, как коммерческое обозначение, передается другим лицам по наследству или договору, но только в составе коммерческой организации, которую оно индивидуализирует (и тогда изначальный владелец теряет право применять данное коммерческое обозначение для других организаций);
    • право на товарный знак отчуждаемо – как целиком, так и применительно к части товаров, для маркировки которых он применяется;
    • передача названий мест происхождения продукции другим лицам не разрешена законом.

    Срок действия исключительного права на средство индивидуализации в России и в мире

    Права на зарегистрированный в РФ товарный знак охраняются в течение 10 лет со дня, когда заявка на его регистрацию была подана в Роспатент. В течение этого времени собственник товарного знака обладает исключительным правом на него. По окончании этого периода можно продлить свидетельство еще на 10 лет.

    Для товарных знаков, которые вначале регистрировались в одной из стран, поддерживающих Мадридскую систему, срок действия исключительного права исчисляется с момента его международной регистрации. Права на товарные знаки, зарегистрированные в государстве-участнике Мадридского соглашения, можно пролонгировать на 10 лет, а если оно является участником Мадридского протокола, то на 20 лет.

    Бывает и так, что исключительное право на средство индивидуализации аннулируется досрочно.

    Для товарных знаков это происходит при:

    • Оспаривании правомерности регистрации права на средство индивидуализации. Если Палата по патентным спорам признает ее недействительной (например, из-за нарушения ст. 1483 ГК РФ при осуществлении данной процедуры), правоустанавливающий документ теряет свою юридическую силу.
    • Уличении собственника товарного знака в злоупотреблении своими правами или в недобросовестном ведении конкурентной борьбы с помощью средства индивидуализации.

    Владельцы товарных знаков, не применяемых три года и более, тоже могут лишиться прав на свои средства индивидуализации, что отражено в ст. 1486 ГК РФ. Любой претендент на это обозначение может обратиться в Суд по интеллектуальным правам, и собственнику придется доказывать, что товарный знак используется, чтобы раньше срока не утратить исключительное право на свое средство индивидуализации.

    Защита прав на средства индивидуализации

    Статья 1225 Гражданского кодекс РФ приравнивает средства индивидуализации к объектам интеллектуальной собственности. В полной мере продуктами интеллектуального труда их назвать нельзя, но большинством свойств, присущих этим объектам, средства индивидуализации обладают, да и область их применения – та же.

    Исключительное право на то или иное средство индивидуализации считается нарушенным, если этим обозначением воспользовался в коммерческих целях кто-либо, кроме правообладателя или лицензиата (на некоторые виды средств индивидуализации, в частности, знаки обслуживания и товарные знаки, можно заключить лицензионный договор). Причем использоваться оно могло любым из способов, охватываемых понятием исключительного права. Все остальные варианты его употребления вполне законны: например, НМПТ можно упоминать в книге кулинарных рецептов, но вот маркировать им товар, не указанный в свидетельстве о регистрации НМПТ, уже нельзя.

    Типичные нарушения прав на названия:

    • очень похожее или полностью совпадающее название, используемое конкурентами в той же сфере (производящими тот же товар и т. д.);
    • сходный или тождественный названию товарный знак (знак обслуживания) на чужой продукции;
    • неправильное наименование юридического лица (его организационно-правовой формы, названия, личных имен участников) в рекламе и официальных документах государственных и муниципальных органов.

    Нарушения, касающиеся фирменных наименований, угрожают имиджу и деловой репутации компании.

    Для того чтобы восстановить попранные права на средства индивидуализации, правообладатель должен действовать либо в административном, либо в претензионном, либо, если это не возымело эффекта, в судебном порядке. Все виды защиты прав на средства индивидуализации относятся к юрисдикционным.

    Чтобы защитить нарушенное или оспариваемое право на средство индивидуализации в административном порядке, необходимо обратиться в Палату по патентным спорам или местный антимонопольный орган (в зависимости от сути правонарушения). ФАС занимается рассмотрением дел, связанных с недобросовестными способами конкуренции на рынке, в том числе с применением различных средств индивидуализации. Роспатент же разбирает конфликтные ситуации, касающиеся регистрации прав на НМТП, знаки обслуживания и товарные знаки, и если на уровне Палаты по патентным спорам не удалось добиться защиты своих прав на средства индивидуализации товаров, можно обратиться в Суд по интеллектуальным правам.

    Если предприятие, нарушившее право на средство индивидуализации, находится в подчинении у вышестоящей организации, то жалобу можно направить туда.

    Административные акты государственных органов можно обжаловать через суд. Также суд рассматривает иски фирм по поводу споров о правах на средства индивидуализации.

    Конкретные действия по защите прав на средства индивидуализации включают:

    • пресечение незаконных действий: запреты на эксплуатацию обозначений, включая доменные имена;
    • оспаривание регистрации прав на средство индивидуализации госорганом;
    • взыскание возмещения за нанесенный ущерб;
    • компенсация (аналог возмещения убытков для товарных знаков и НМПТ);
    • другие действия в рамках ГК и антимонопольных законодательных норм.

    Для того чтобы защитить свои права на эти и другие средства индивидуализации в полной мере, лучше довериться профессионалам нашей компании «Царская привилегия».

    Основная функция средства индивидуализации - выделить объект или субъект из общей массы однородных объектов или субъектов. Средства индивидуализации юридических лиц - это нематериальные объекты, которые представляют различные обозначения (словесные, изобразительные, звуковые и т.п.), позволяющие выделить лицо, его товар, работу или услугу из числа им подобных. Иными словами, можно четко сказать, что средства индивидуализации юридического лица - это различные способы, позволяющие выделить одно юридическое лицо из множества других.

    В соответствии со ст. 128 ГК РФ средства индивидуализации приравниваются к результатам интеллектуальной деятельности и являются объектами гражданских прав.

    Ст. 1225 ГК РФ относит к средствам индивидуализации юридических лиц:

    Товарный знак и знак обслуживания,

    Фирменное наименование, наименование места происхождения товара

    Коммерческое обозначение.

    Законодательство о средствах индивидуализации создает возможность индивидуализации организаций, участвующих в хозяйственном обороте, использования словесных, изобразительных и иных обозначений в качестве товарных знаков, выделяющих товары определенных производителей, а также знаков обслуживания, используемых при оказании услуг, и наименований мест происхождения товаров, гарантирующих, что данный товар произведен в указанной местности

    Определение товарного знака содержится в п. 1 ст. 1477 части четвертой ГК РФ - это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

    Что касается знаков обслуживания , то они используются для индивидуализации выполняемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями работ и оказываемых услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ). В указанной норме говорится о том, что правила ГК о товарных знаках применяются и к знакам обслуживания. То есть товарные знаки и знаки обслуживания объединены в один объект Поэтому для удобства термин "товарные знаки" используется законодателем и в отношении знаков обслуживания.

    В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. При этом товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (ст. 1482 ГК). В качестве словесных товарных знаков широко используются искусственные слова (неологизмы), то есть сочетания букв, которые в ряде случаев не имеют смысловой стороны восприятия (фантазийные).

    Следующее средство индивидуализации - фирменное наименование.

    В современной юридической литературе фирменным наименованием называется то наименование, под которым предприниматель выступает в гражданском обороте и которое индивидуализирует это лицо в ряду других участников гражданского оборота.

    В соответствии со ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при гос регистрации юридического лица. Фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности (ч. 2 ст. 1473 ГК РФ).

    Фирменное наименование должно быть словесным обозначением, должно иметь индивидуализирующую функцию, т.е. обладать способностью отличать одно юридическое лицо от другого, а также не должно быть описательным.

    Общие положения

    Для обозначения производимых товаров, поставляемых на рынок (market), их производители используют маркетинговые обозначения:

    • - фирменное наименование;
    • - товарный знак;
    • - наименование места происхождения товара;
    • - указание происхождения товара;
    • - доменное имя.

    За исключением доменного имени, остальные объекты давно используются для обозначения товаров и их производителей, и во многих странах они являются охраняемыми. В 1883 г. Парижская конвенция признала их охрану на международном уровне, причем товарным знакам посвящена большая часть Конвенции, чем изобретениям и промышленным образцам.

    Причина такого положения заключается в том, что любые обозначения товаров легко копировать и использовать для маркировки аналогичных товаров иных производителей. Если основной производитель добился устойчивого рыночного положения и репутации на рынке за счет выпуска высококачественной продукции, его конкуренты часто стараются свою менее качественную продукцию обозначать теми же знаками. В результате потребитель может по неведению и незнанию приобрести некачественную продукцию и разочароваться в ней. Таким образом, неправомерное использование маркетинговых обозначений основного производителя ведет к снижению его доходов и прибыли, а также к ущербу репутации. Ущерб репутации сказывается и на снижении доходов от реализации новой продукции.

    Другими словами, свободное использование маркетинговых обозначений противоречит экономическим интересам законного производителя товаров, но выгодно имитаторам аналогичной продукции. Именно по этой причине во многих странах свободное использование маркетинговых обозначений поставлено вне закона. В системе интеллектуальной собственности охрана маркетинговых обозначений оказалась потому, что они используются для обозначения товаров, в которых воплощены креативные объекты интеллектуальной собственности.

    Охрана маркетинговых обозначений представляет собой средство обеспечения прав и интересов производителей товаров. Дело в том, что для выпуска альтернативной продукции необходимо много времени и ресурсов, тогда как чужие обозначения на малоизвестной продукции могут легко использоваться. Именно такое использование маркетинговых обозначений наносит наибольший ущерб основным производителям.

    Представление о маркетинговых обозначениях, несмотря на его простоту и естественность, является новым в системе интеллектуальной собственности, в экономике и маркетинге <1>. Это понятие можно определить так:

    Маркетинговые обозначения - это указания участников рыночных отношений, в частности, производителей и выпускаемых ими товаров, организаций и лиц, оказывающих или предоставляющих услуги (бытовые, социальные, транспортные, финансовые, инновационные, инвестиционные, консалтинговые и т.д.).

    Обычно в системе интеллектуальной собственности маркетинговые обозначения называют способами индивидуализации юридических лиц и индивидуализации товаров и услуг.

    Использование понятия "маркетинговые обозначения" представляется предпочтительнее, чем "способы индивидуализации", поскольку оно:

    • - отражает рыночное (marketing) предназначение обозначений;
    • - выражает сущность и назначение обозначений;
    • - не содержит противоречий и неточностей, свойственных понятию "способы индивидуализации".

    Во многих странах термин "способы индивидуализации" вообще не используется.

    Фирменные наименования

    Гражданский кодекс Российской Федерации установил два вида наименований юридических лиц - фирменное наименование и коммерческое обозначение, разместив их в разных местах и считая их различными объектами. К сожалению, при формировании соответствующих норм разработчики Гражданского кодекса проигнорировали положения Парижской конвенции.

    В оригинальном (французском) тексте Парижской конвенции используется термин "nom commercial", а в английском - "trade name". Однако в официальном русском тексте Конвенции используется только термин "фирменное наименование" <1>, поэтому введение в Гражданский кодекс Российской Федерации понятия "коммерческое обозначение" противоречит русскому тексту Парижской конвенции, где признается только понятие "фирменное наименование".

    Несмотря на это, в литературе экономической или маркетинговой направленности очень часто используют прямые переводы французского и английского терминов, т.е. "коммерческое обозначение", "коммерческое имя", "коммерческое наименование", а также "торговое имя" или "торговое наименование". Все это создает ненужную путаницу, поскольку этим терминам придают разный смысл.

    Фирменное наименование не определяется в гражданском законодательстве, однако такое определение можно установить.

    Фирменное наименование - это название участника гражданского оборота, которое может не совпадать с его полным или сокращенным наименованием, регистрируемым в установленном порядке, но имеет с ним то или иное сходство.

    В соответствии со ст. 8 Парижской конвенции, членом которой Советский Союз был с 1 июля 1965 г., а Российская Федерация продолжает в нем членство с 25 декабря 1991 г., "фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака" <1>. Другими словами, Парижская конвенция устанавливает, что фирменное наименование:

    • - является охраняемым объектом интеллектуальной собственности;
    • - имеет экстерриториальную охрану в странах Парижского союза;
    • - не требует регистрации.

    Требование регистрации фирменного наименования заявлено в п. 1 ст. 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой "юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица" <1>.

    Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1475 предоставил юридическому лицу "исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый государственный реестр юридических лиц". Причем "исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования".

    Данные положения Гражданского кодекса в отношении фирменных наименований противоречат ст. 8 Парижской конвенции и в соответствии со ст. ст. 26 и 27 Венской конвенции о праве международных договоров не должны применяться.

    С другой стороны, в п. 1 ст. 1538 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что юридические лица могут использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий "коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц" <1>. Эти положения Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении коммерческих обозначений соответствуют положениям Парижской конвенции для фирменных наименований, и только эти положения подлежат применению.

    Таким образом, термины "фирменное наименование" и "коммерческое обозначение" следует признать синонимами и для соответствия Парижской конвенции к ним должны применяться только ст. ст. 1538 - 1541, но не ст. ст. 1473 - 1475 Гражданского кодекса Российской Федерации.

    Отсутствие требования регистрации фирменного наименования, установленное международными нормами, несомненно, осложняет охрану. Поэтому целесообразно выбирать и использовать фирменные наименования, которые сходны с регистрируемыми полными наименованиями участников гражданского оборота или товарными знаками.

    Фирменное наименование в некотором отношении аналогично имени и фамилии человека, которые регистрируются органами ЗАГС. Иногда считают, что право на фирменное наименование сходно с личным неимущественным правом авторства, устанавливающим создателя того или иного объекта интеллектуальной собственности, например произведения, изобретения и т.д. С другой стороны, фирменное наименование устанавливает производителя того или иного товара. Однако такая аналогия и сходство не являются полными.

    Эволюция охраны товарных знаков

    Товарные знаки имеют давнюю историю. Тысячи лет тому назад на изготовлявшихся предметах, вещах, а также животных проставлялись клейма - специальные знаки для указания изготовителя или владельца. Такие отличительные знаки существовали во всех древних цивилизациях: Китае, Египте, Греции, Риме. При ремесленном производстве использовались знаки, идентифицирующие ремесленников или их гильдии.

    Считается, что первый закон в отношении охраны прообразов товарных знаков был принят в 1266 г. в Англии. С 1373 г. помимо клейма производителя требовалось ставить клеймо гильдии, к которой относился мастер. Личные клейма представляли большую ценность, и их передача по наследству или по завещанию особо оговаривалась. В Европе широко применялись купеческие знаки для указания имени купца, поставляющего тот или иной товар. Подделка знаков запрещалась, и наказанием могла быть смертная казнь или отсечение правой руки.

    Развитие промышленного производства товаров привело к постепенной замене знаков и клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий. В конце XIX в. во многих странах были введены в действие национальные законы по охране товарных знаков, например, в Российской империи с 1830 г. действовало Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов <1>. Закон о товарных знаках появился во Франции в 1857 г.

    В Российской империи в 1896 г. был принят Закон "О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)". После 1917 г. действие этого Закона изменено Декретом СНК "О товарных знаках" 1922 г., а в 1926 г. - Постановлением ЦИК и СНК СССР "О товарных знаках". В 1936 г. было принято Постановление "О производственных марках и товарных знаках", в котором введена особая форма товарного знака - торговая марка, что впоследствии привело к повсеместной путанице: товарный знак и торговая марка стали фактически считаться и использоваться как синонимы. В настоящее время только товарный знак является правовым термином, тогда как словосочетание "торговая марка" используется в основном в экономической литературе.

    В 1962 г. принято Постановление Совета Министров СССР "О товарных знаках" <1>, в соответствии с которым государственные, кооперативные и иные общественные предприятия и организации были обязаны проставлять на выпускаемых ими товарах или на их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Государственном комитете СССР по делам изобретений и открытий. В 1991 г. был принят Закон СССР "О товарных знаках и знаках обслуживания" <2>, который не вступил в силу. С 2008 г. правовое положение товарных знаков и знаков обслуживания будет регулироваться Гражданским кодексом Российской Федерации.

    С точки зрения перевода термина "trade mark" на русский язык, правильным является "торговая марка", а по существу - "товарный знак", поскольку первый термин характеризует в основном производителя, а второй - товар. Впоследствии путаница усугубилась, поскольку наряду с термином "товарный знак" стали использовать новые, в частности "бренд", "логотип", "слоган" и т.д.

    После распада Советского Союза в странах с переходной экономикой были приняты национальные законы об охране товарных знаков, например, в Российской Федерации 23 сентября 1992 г. принят Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". В последующем в этот Закон вносились многочисленные изменения, прежде всего для их соответствия международным договорам.

    Право на топологию интегральной микросхемы, правовой режим секрета производства (ноу-хау) и право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

    Право на топологию интегральной микросхемы

    Топологией интегральной микросхемы является зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов ИМС и связей между ними. При этом ИМС как материальным объектом, широко используемым в радиоэлектронике, является само микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы. Элементы и связи подобного изделия нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено такое изделие. ИМС в обиходе обычно именуют "чипами" или "микрочипами" либо "кристаллами".

    ГК устанавливает нестандартное сочетание трех критериев охраноспособности топологии ИМС, состоящее из ее оригинальности, творческого характера деятельности ее автора и неизвестности автору и (или) специалистам в области разработки топологий ИМС на дату ее создания. При этом установлена презумпция оригинальности топологии ИМС. Обратное должно быть доказано заинтересованным лицом.

    Известность специалистам в области разработки топологий ИМС элементов, из которых состоит топология ИМС на дату се создания, не препятствует предоставлению данной топологии правовой охраны. Условием охраны и в этом случае является оригинальность пространственно-геометрического расположения совокупности таких элементов и связей между ними в целом, которая, как было сказано, презюмируется.

    Автору топологии ИМС предоставляются два важных интеллектуальных права: исключительное право имущественного характера и личное неимущественное право авторства. Для возникновения обоих прав у автора топология ИМС должна отвечать критериям охраноспособности. Допускается принадлежность автору топологии ИМС других прав, одним из которых является право на вознаграждение за служебную топологию.

    Автором топологии ИМС признается только гражданин, чьим творческим (т.е. по существу самостоятельным умственным) трудом создана охраняемая топология. При этом устанавливается традиционная презумпция авторства лица, указанного в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации топологии ИМС. Иное должно быть доказано лицом, опровергающим данную презумпцию.

    Соавторами являются граждане, создавшие топологию ИМС совместным творческим трудом. По общему правилу использование созданной в соавторстве топологии ИМС каждым из соавторов осуществляется по своему усмотрению. Иной порядок использования должен быть предусмотрен соглашением (по логике - единогласным) между соавторами. Только совместность действий соавторов требуется для осуществления распоряжения правом на получение свидетельства о государственной регистрации топологии ИМС.

    Государственную регистрацию топологии ИМС осуществляет федеральный орган по интеллектуальной собственности, функции которого в настоящее время выполняет Роспатент. Данная регистрация является необязательной (факультативной), и в этом смысле она идентична государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных. Правообладатель может по своему желанию зарегистрировать топологию в федеральном органе по интеллектуальной собственности в течение всего установленного законом 10-летнего срока действия исключительного права на топологию ИМС.

    Иной правовой режим установлен для топологии ИМС, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. Такая топология вообще не подлежит государственной регистрации. Более того, лицо, подавшее заявку на государственную регистрацию подобной топологии, т.е. заявитель, несет ответственность за разглашение сведений о ней в соответствии с законодательством РФ.

    Как известно, правила об отнесении сведений к государственной тайне и их засекречиванию установлены ст. 6 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 "О государственной тайне". В соответствии со ст. 5 данного Закона государственную тайну составляют сведения, в частности, о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, имеющих важное оборонное или экономическое значение; о системе президентской, правительственной, шифрованной, в том числе кодированной и засекреченной связи, о методах и средствах защиты секретной информации. В результатах подобных работ и в подобных сведениях может содержаться информация о топологиях ИМС, которые в подобных случаях не подлежат государственной регистрации.

    В состав заявки на регистрацию, относящейся только к одной топологии, должны входить следующие документы: заявление о государственной регистрации топологии, содержащее указание лица, на имя которого испрашивается государственная регистрация, и автора, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового, места нахождения или жительства каждого из них, а также даты первого использования топологии в случае, если оно осуществлялось; депонируемые материалы, позволяющие идентифицировать топологию, в том числе реферат. Установление правил оформления заявки на регистрацию топологии ИМС делегировано Роспатенту.

    Ведение дел с федеральным органом по интеллектуальной собственности, связанных с государственной регистрацией топологии ИМС, может осуществляться заявителем, правообладателем, иным заинтересованным лицом самостоятельно, через патентного поверенного, зарегистрированного в указанном органе, или через иного представителя. Однако граждане, постоянно проживающие за границей, и иностранные юридические лица ведут указанные дела по общему правилу через зарегистрированного патентного поверенного.

    Рассмотрение заявки на регистрацию топологии ИМС напоминает экспертизу заявки на полезную модель. Однако действия, связанные с рассмотрением заявки на топологию, именуются не ее экспертизой, а проверкой наличия необходимых документов и их соответствия рассмотренным ранее требованиям или условиям предоставления топологии правовой охраны.

    Положительный результат данной проверки служит основанием внесения топологии федеральным органом по интеллектуальной собственности в Реестр топологий интегральных микросхем. После этого указанный орган выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации топологии ИМС, а также публикует сведения о ней в официальном бюллетене. По заявлению правообладателя федеральный орган по интеллектуальной собственности вносит изменения, относящиеся к сведениям о правообладателе и (или) об авторе топологии, в том числе к наименованию или имени правообладателя, его месту нахождения или месту жительства, имени автора топологии, адресу для переписки, а также изменения для исправления очевидных и технических ошибок в Реестр топологий интегральных микросхем и свидетельство о государственной регистрации топологии. Кроме того, данный орган публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей, внесенных в Реестр топологий интегральных микросхем.

    Регламентация всего комплекса действий по государственной регистрации топологий ИМС возложена на федеральный орган, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Имеется в виду установление: порядка государственной регистрации топологий; форм свидетельств об этой регистрации; перечня сведений, публикуемых федеральным органом по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене.

    Комплекс отношений, связанных с государственной регистрацией топологий ИМС, регулируется Административным регламентом исполнения федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на государственную регистрацию топологии интегральной микросхемы и их рассмотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы, утвержденным приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 № 323.

    Подобно правовым действиям с программами для ЭВМ и базами данных, юридически значимые действия, связанные как с государственной регистрацией топологий ИМС, так и с договорным распоряжением исключительным правом на них, а также с переходом данного права без договора облагаются госпошлиной.

    Строго регламентируются юридически значимые действия по распоряжению исключительным нравом на топологию ИМС как в договорном, так и в бездоговорном порядке. Договор об отчуждении исключительного права на топологию и лицензионный договор должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

    Если топология была зарегистрирована, отчуждение и залог исключительного права на топологию, предоставление по договору права использования топологии, переход исключительного права на топологию без договора подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности в порядке, установленном ст. 1232 ГК.

    Право авторства является основным личным неимущественным правом автора топологии ИМС. Это право выражается в факте создания топологии и основанной на законе (т.е. легальной) возможности ее создателя признаваться автором топологии ИМС. Это право неотчуждаемо и непередаваемо.

    Неотчуждаемость и непередаваемость права авторства сохраняются и при передаче другому лицу или переходе к нему другим способом исключительного права на топологию, а также в случае предоставления другому лицу права ее использования по лицензионному договору. Отказ от права авторства ничтожен, т.е. недействителен независимо от признания его таковым судом.

    Для средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, к числу которых относятся фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения, установлен правовой режим, аналогичный правовому режиму для результатов интеллектуальной деятельности. Это обусловлено тем, что средства индивидуализации являются нематериальными объектами, обладают определенной коммерческой ценностью, не поддаются физическому контролю со стороны правообладателя при их использовании третьими лицами и, следовательно, должны охраняться с помощью исключительных прав на них.

    Фирменные наименования. Фирменные наименования являются средством индивидуализации юридических лиц. Фирменное наименование коммерческих организаций должно регистрироваться в составе их учредительных документов при регистрации самих организаций. В настоящее время органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, является Федеральная налоговая служба.

    С момента такой регистрации у юридического лица возникает исключительное право на использование фирменного наименования (право на фирму).

    Законодатель не дает легального определения фирменного наименования, ГК РФ содержит лишь перечень условий, которым оно должно отвечать. В частности, фирменное наименование должно быть словесным обозначением, должно иметь индивидуализирующую функцию, не должно вводить в заблуждение. Как следует из п. 2 ст. 1473 ГК РФ, фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

    Согласно п. 4 ст. 1473 в фирменное наименование юридического лица не могут включаться:

    • 1) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных государств, а также слова, производные от таких наименований;
    • 2) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления;
    • 3) полные или сокращенные наименования международных и межправительственных организаций;
    • 4) полные или сокращенные наименования общественных объединений;
    • 5) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гуманности и морали.

    Под фирменным наименованием юридические лица приобретают и осуществляют имущественные и неимущественные права и обязанности, ведут производственную и (или) иную основанную на законе деятельность, выступают истцом и ответчиком в суде (арбитраже). Главное назначение фирменного наименования - индивидуализировать участника гражданского оборота - предпринимателя среди других лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. Такая способность к индивидуализации должна базироваться на некоторых общих положениях, касающихся требований, обязательных по отношению к фирменным наименованиям. Следует обратить внимание на то, что некоммерческим организациям в Российской Федерации не запрещено иметь фирменные наименования.

    В соответствии с п. 3 ст. 1473 фирменное наименование может быть как полным, так и сокращенным. При этом использование полного фирменного наименования является обязательным, а сокращенного - факультативным. Правовую защиту сокращенное фирменное наименование получает только в том случае, если оно внесено в единый государственный реестр юридических лиц. Таким образом, представление в регистрирующие органы сведений о фирменном наименовании является обязательным условием регистрации коммерческой организации. Цель указанного правила заключается в том, чтобы избежать обезличения участников гражданского оборота.

    Наименование коммерческой организации называется фирменным, поскольку является объектом исключительного права на фирму (от лат. firma - подпись, условное наименование). Юридическое лицо, фирменное наименование которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное право его использования (ст. 1474 ГК РФ). Это значит, что другие юридические лица не имеют права использовать фирменное наименование, зарегистрированное у конкретного юридического лица. Кроме того, следует учитывать, что исключительное право на фирменное наименование возникает только в силу государственной регистрации, а не в силу факта использования, как это предусмотрено Парижской конвенцией по охране промышленной собственности.

    Коммерческие обозначения. В ст. 1538 ГК РФ законодатель не дает легального определения коммерческого обозначения, однако подчеркивает, что это средство индивидуализации торговых, промышленных и других предприятий как имущественных комплексов. При этом коммерческие обозначения не являются фирменными наименованиями и не подлежат обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

    Исключительное право на коммерческое обозначение возникает в силу самого факта его создания, и государственной регистрации коммерческих обозначений не требуется. Таким образом, коммерческое обозначение - это незарегистрированное, обладающее индивидуализирующими признаками средство индивидуализации предприятий как объектов гражданских прав в виде словесного, изобразительного или комбинированного обозначения.

    При отсутствии государственной регистрации доказать наличие исключительного права в случае возникновения конфликтной ситуации можно только в судебном порядке.

    Согласно п. 2 ст. 1538 коммерческое обозначение может использоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одновременно использоваться два коммерческих обозначения и более. Одним из наиболее распространенных случаев использования коммерческих обозначений для индивидуализации предприятий как имущественных комплексов является использование коммерческого обозначения в виде вывески на объектах недвижимости, входящих в их состав.

    Путем толкования ст. 1538 можно выделить следующие признаки коммерческого обозначения:

    • 1) оно является средством индивидуализации предприятий как имущественных комплексов;
    • 2) может иметь словесную, изобразительную либо комбинированную форму;
    • 3) должно быть новым и иметь определенные различительные признаки.

    Согласно п. 1 ст. 1539 ГК РФ правообладателю на коммерческое обозначение принадлежит исключительное право его использования в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

    Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее. Лицо, нарушившее указанные правила, обязано по требованию правообладателя прекратить использование коммерческого обозначения и возместить правообладателю причиненные убытки (п. 2 ст. 1539).

    Таким образом, речь идет об ответственности, которая заключается в необходимости возместить причиненные убытки, под которыми понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы это право не было нарушено (упущенная выгода). Применительно к коммерческим организациям упущенной выгодой является неполученная прибыль этой организации.

    Исключительное право на коммерческое обозначение предполагает исключительное право по распоряжению им, однако его реализация имеет определенную специфику. Так, согласно п. 4 ст. 1539 исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным основаниям, установленным законом) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначение используется. Под универсальным правопреемством понимается переход всех прав и обязанностей от одного лица - правопредшественника к другому - правопреемнику. В частности, это возможно в результате реорганизации юридического лица или наследования. Кроме того, исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому лицу в результате сделок с предприятием как имущественным комплексом (например, заключение договора купли-продажи).

    Возможны ситуации, когда исключительное право на коммерческое обозначение не переходит к другим лицам, однако последние получают право его использования в определенных пределах (в подобных случаях для других результатов интеллектуальной деятельности применяется конструкция лицензионного договора). В соответствии с п. 5 ст. 1539 право использования коммерческого обозначения может перейти к другим лицам по договору аренды предприятия либо коммерческой концессии.

    Возможны ситуации, когда коммерческое обозначение включает фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы. В таких случаях правовая охрана предоставляется им независимо друг от друга (п. 1 ст. 1541 ГК РФ).

    Если один и тот же правообладатель обладает исключительным правом одновременно и на коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, и на сам товарный знак, он может использовать коммерческое обозначение или отдельные элементы этого наименования без каких-либо ограничений. При этом правовая охрана коммерческого обозначения предоставляется независимо от охраны товарного знака.

    Согласно ст. 1540 ГК РФ на территории РФ действует исключительное право на коммерческое обозначение, используемое для индивидуализации предприятия, находящегося в России. Таким образом, это право ограничено границей государства. Следует отметить, что каких-либо международных соглашений, в силу которых коммерческие обозначения, индивидуализирующие предприятия, находящиеся на территории одной страны, получали бы правовую охрану в других странах, не существует.

    Исключительное право на коммерческое обозначение по общему правилу не ограничивается каким-либо сроком, однако обязательным условием является непрерывное использование данного права в течение года. Если этого не происходит, то исключительное право на коммерческое обозначение прекращается (п. 2 ст. 1540).

    Товарные знаки (знаки обслуживания). Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Это могут быть словесные (например, торт «Наполеон»), изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

    Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (знаки обслуживания индивидуализируют работы или услуги).

    В условиях многообразия форм собственности товарные знаки являются неотъемлемым элементом рыночной экономики. Рыночный механизм чутко реагирует на реакцию потребителя на произведенный продукт. Потребитель либо признает этот товар (услугу), либо нет. Товарный знак призван помочь покупателю сделать свой выбор и впоследствии придерживаться его. Популярный товарный знак вызывает у покупателя определенные представления о качестве товара и в связи с этим приобретает значительную экономическую ценность.

    Наибольшее распространение получили словесные товарные знаки. Они хорошо запоминаются, легко различимы, более удобны для рекламы. По форме они представляют собой оригинальные слова, названия, словосочетания и короткие фразы. Эти слова могут быть как уже существующими, так и придуманными. Их темой могут быть астрономические названия (Марс), исторические личности (Наполеон), имена героев, наименования рек, морей, озер, названия природных явлений (комета) и т. д.

    В зависимости от числа субъектов, которые имеют право пользования товарным знаком, различают индивидуальные и коллективные товарные знаки. Различие состоит в том, что индивидуальный товарный знак - это обозначение, зарегистрированное на имя отдельного юридического или физического лица, занимающегося предпринимательской деятельностью.

    Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками. Коллективным знаком может пользоваться каждое из входящих в объединение лиц. Право на коллективный знак не может быть отчуждено и не может быть предметом лицензионного договора. Лицо, входящее в объединение, которое зарегистрировало коллективный знак, вправе пользоваться своим товарным знаком наряду с коллективным знаком.

    Согласно ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак.

    Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Для признания того или иного обозначения товарным знаком и возникновения соответствующих правовых последствий необходима его государственная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Именно с этого момента товарный знак становится объектом правовой охраны (исключение составляют общеизвестные товарные знаки).

    На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

    Не регистрируются товарные знаки, состоящие из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами и т. д. Перечень оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков содержится в ст. 1483 ГК РФ.

    Правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя.

    Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

    Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

    Правообладатель на товарный знак обладает правом на отчуждение исключительных прав, вытекающих из обладания свидетельством на него, другим лицам. Условием правомерности такого отчуждения является то, что исключительные права должны передаваться только юридическим лицам либо физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Право на соответствующий товарный знак может быть передано как на часть товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, так и на все товары.

    Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории РФ товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения:

    на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

    при выполнении работ, оказании услуг;

    на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

    в предложениях к продаже товаров;

    в Интернете, в частности в доменном имени и при других способах адресации.

    Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно используется товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

    Способы защиты товарных знаков в зависимости от области правоотношений могут быть гражданско-правовыми, административно-правовыми и уголовно-правовыми.

    Статья 180 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконное пользование чужим товарным знаком или сходными с ним обозначениями для однородных товаров, а также за использование предупредительной маркировки для знака, не зарегистрированного в установленном порядке.

    Вопросы, касающиеся товарных знаков и их защиты, рассматриваются также в административном порядке в Федеральной антимонопольной службе, однако только в том случае, если речь одновременно идет о недобросовестной конкуренции с использованием товарных знаков.

    Следует также учитывать, что незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров согласно ст. 14.10 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 2000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара; на юридические лица - от 30 тыс. до 40 тыс. руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара.

    Наименования мест происхождения товаров. Законодательство и правовая доктрина различают два понятия: наименование места происхождения товара и указание происхождения товара. И в том и в другом случае делается ссылка на географическое место происхождения товара. Однако в первом случае речь идет об указании на район или местность, характерные природные или этнографические факторы которых обусловливают исключительно либо преимущественно качественные особенности изготовляемых или добываемых в них товаров. Кроме того, наименование места происхождения товара должно было внедриться в сознание потребителя как отвечающее определенным свойствам или качествам товара. Примером наименований места происхождения товаров могут служить такие термины, как «палехские шкатулки», «коньяк», «мускат» и др.

    Согласно п. 1 ст. 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На использование этого наименования может быть признано исключительное право (ст. 1229 и 1519 ГК РФ) производителей такого товара. Использование термина «исключительный» в данном случае весьма своеобразно, поскольку регистрация наименования места происхождения товара не препятствует предоставлению аналогичного исключительного права любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами.

    В связи с тем, что географические названия в силу различных причин могут меняться, в указанной статье говорится о том, что наименованием места происхождения товара может быть также историческое название географического объекта. При этом в отличие от ранее действовавшего законодательства допускается наличие исключительного права на наименования места происхождения товара.

    Функции, выполняемые наименованиями мест происхождения товаров, совпадают с функциями, выполняемыми товарными знаками (различительная, информативная, информационная, рекламная).

    При предоставлении правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров необходимо выявить связь между обозначением товара и его особыми свойствами, которые, в свою очередь, обусловлены его происхождением из определенной местности. Причем принадлежность к определенной местности должна быть достаточно устойчивой и иметь известность среди потребителей.

    Согласно п. 2 ст. 1516 не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления. Обычно это происходит, когда использование наименования места происхождения стало настолько масштабным, что практически потеряна связь с географическим названием. Примером таких случаев может служить пиво «Жигулевское», которое, как известно, производится во многих регионах России и давно утеряло связь с географическим названием «Жигули».

    По общему правилу правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации. Таким образом, какое-либо обозначение приобретает статус наименования места происхождения товара не автоматически, а лишь в случае его соответствия определенным критериям охраноспособности, подтверждаемым при его регистрации в Роспатенте.

    Правообладателю принадлежит исключительное право использования наименования места происхождения товара в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на наименование места происхождения товара), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1519 ГК РФ.

    Использованием наименования места происхождения товара считается размещение этого наименования, в частности:

    на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;

    на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот;

    в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

    в Интернете, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

    Лицо, не зарегистрированное в качестве обладателя права на наименование места происхождения товара и не имеющее соответствующего свидетельства, не вправе использовать зарегистрированное в качестве наименования места происхождения товара обозначение, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и т. п., а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара (п. 3 ст. 1519).

    Срок охраны исключительного права на наименование места происхождения товаров законодателем не определен. Главным фактором предоставления охраны является наличие особых свойств, которые исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. Таким образом, до тех пор пока существуют указанные в п. 1 ст. 1516 ГК РФ условия (особые свойства, исключительно или главным образом определяемые характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами), правовая охрана будет предоставляться.

    Срок действия свидетельства на наименование мест происхождения товаров равен 10 годам, исчисляемым с даты подачи заявки в Роспатент. Срок действия свидетельства может быть продлен по заявлению обладателя свидетельства неопределенное количество раз (каждый раз на 10 лет). Условием продления является представление обладателем свидетельства заключения компетентного органа РФ, подтверждающего, что обладатель свидетельства производит в пределах соответствующего географического объекта товар, обладающий свойствами, указанными в Реестре наименований мест происхождения товаров. Если речь идет о наименовании географического объекта, находящегося за пределами Российской Федерации, вместо указанного заключения обладатель свидетельства представляет документ, подтверждающий его право на пользование наименованием места происхождения товара в стране происхождения товара на дату подачи заявления о продлении срока действия свидетельства.